Теория государства и права

Теория государства и права

Бесплатно!

Теория государства и права (конспект, 50 вопросов)
Формирование и развитие теории государства и права
Задачи и система курса «Теория государства и права».
Государство в политической системе общества
Типология государства. Различные подходы к выделению типов государства
Закон и его место в правовой системе. Виды законов. Конституция, как основной закон государства.
Континентальное (европейское) право: источники права и основные институты. Правовые семьи.
Систематизация нормативных правовых актов и ее виды.
Правосубъектность
Правомерное поведение
Юридическая ответственность и наказание
Теория государства право Государство Правосубъектность правовые акты законы конституция

Описание работы

КОНСПЕКТ
лекций к экзаменационным вопросам по курсу
«Теория государства и права»

1. Формирование и развитие теории государства и права.
Этапы появления общетеоретическойюридической науки юриспруденции (правоведение – знатоки права):
253 г. до н. э. – расцвет римского частного права, первая попытка преподавания права в Риме. Институции –сборник теоретических знаний, учебник. Инструктио – сборник практических знаний, инструкции.
533 г. н. э. –Константинополь. Юстиниан I. Создан Дигест Юстиниана – первая попытка кодификации римского права, первое собрание римский законов. Институции были составной частью Дигеста. Студенты учились 4-5 лет: год изучали институции, 2-3 года изучались комментарии к законам, последний год сами законы.
1087 г. – год создания Болонского университета и знаменитой юридической школы в Болонье. Найден Дигест Юстиниана. Ажиотаж вокруг находки, так как оказалось, что РП – право универсальное, право всех народов.
XII век – появление в Европе сословия юристов, возникшего на основе изучения и обязательного применения РП. Возникновение энциклопедии РП и философии РП.
1755 г. – год создания МГУ и юридического факультета при нем. Право стало предметом изучения и обучения в России. Семен Ефимович Десницкий – первый российский преподаватель МГУ (1767), преподавал на русском языке. Образование получил за рубежом, в Глазго, учился у Адама Смита.
С 19 в. к теории права добавился предмет теория государства.
В СССР до 30-х годов ТпиГ, 38 г. – совешание юристов, по предложению Вышинского ТгиП.
1940 – вышел первый учебник ТГиП.

2. Задачи и система курса «Теория государства и права».
ТГиП – совокупность знаний о закономерностях формирования государства и права, их становлении и последующем развитие, об общих закономерностях используемого государством права. ТГиПявляется наукой: общетеоретической и методологической; общеисторической; отраслевой юридической; прикладной наукой (судебная медицина, криминалистика); международного права. ТГиП в России, странах СНГ, Восточной Европе и в странахБалтии делает акцент на над национальное право.
Составные части ТГиП:
1. Теория государства — включает в себя важнейшие закономерности развития и функционирования государства:
а) юридическое государство ведение– изучает общие государствоведческие проблемы: суть, назначение, признаки, содержание, функции и др.
б) политологическоегосударствоведение – выявление общего и особенного в политических режимах государства (вопросы власти, разделения властей).
в) сравнительноегосударствоведение – исследует модели государственности разных стран (типы и формы государств).
2. Теория права – закономерности и значение правовых явлений:
а) юридическая догматика –изучает общие положения права (каким должно быть право); принципы, признаки и функции права должного.
б) философия права – изучает содержание философско-правового учения, смысл права, его методологию.
в) социология права – изучает право сущего, т. е. какое оно есть на самом деле.
г) сравнительное правоведение –изучает различные правовые системы, путем их сопоставления.
Собственная терминология права:
Юридическое понятие – способ отражения основных признаков и связей относительно государства и правовой реальности.
Определение – краткое содержание аккумулированных понятий и значений.
Юридические термины – точное наименование используемых в праве понятий и категорий.
Группы применения терминов вТГиП:
а) Обиходные термины – термины повседневной речи, те, что мы используем в обыденной жизни.
б) Общеупотребимые термины –термины, которым юристы придают особое значение (эмансипация – борьба ж. за свои права; брачная или трудовая э. – получение полного объема прав до достижения 18 лет).
в) Чисто юридические термины –термины применяемые для специфических юридических, правовых или государственных явлений (эмпичмент).

3. Понятие государства и его основные признаки.
Государство – это особая организация публичной власти, распространяющая ее на всю территорию и население на основе юридически обязательных велений (норм, предписаний). #G0Государство: 1) В теории права -определенный способ организации общества, основной элемент политической системы, организация публичной политической власти, распространяющаяся на все общество, выступающая его официальным представителем и опирающаяся вне обходимых случаях на средства и меры принуждения. Как управляющая обществом система обладает внутренней структурой, имеет специальные органы для реализации своих полномочий — механизм Г., его аппарат. 2) Как субъект #M12291 820001931международного права#S — основной участник международных отношений. Г. как субъект #M12291820001931международного права#Sвключает в себя Г. как политическую организацию власти и население, которым принадлежит определенная территория.#SОсновным характеризующим качеством Г. как субъекта #M12291 820001931международного права#S является суверенитет. Именно Г. вырабатывают нормы #M12291 820001931международного права#S, устанавливают ответственность за их нарушение, определяют международный правопорядок и функционирование #M12291 820001936международникорганизаций#S. Эти возможности государств ничем не ограничены, кроме как ими же самими созданными принципами и нормами #M12291 820001931международного права#S, в соответствии с которыми Г. как субъекты #M12291820001931международного права#S. имеют основные права и обязанности, закрепленные в международных актах, в частности в Уставе ООН.
В мире 195 государств (справочник мира за 1999 г.). За последние 10 лет: ГДР + ФРГ, СФРЮ –7, ЧССР –2, СССР – 15, Гонконг и Мака о +Китай, Ю. + С. Вьетнам.
Признаки государства:
1. Основные:
а) территория – #G0часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав Т. г. входит суша с ее #M12291 820002160недрами#S, воды и лежащее над сушей и водами воздушное пространство. Сушей является вся сухопутная территория в пределах #M12291 820000871границ государства#S. Водную территорию составляют внутренние (#M12291 820002127национальные#S) воды и территориальные води. Находящиеся под сухопутной и водной территорией #M12291 820002160недра#S являются принадлежностью данного государства до технически доступной глубины. В воздушное пространство входит тропосфера, стратосфера, атак же значительная часть вышележащего пространства. Боковые пределы Т. г. обозначаются государственными границами. В пределах своей территории государство осуществляет с вое верховенство, которое называется территориальными является составной частью #M12291820000836государственного суверенитета#S
б) население – совокупность национальных, этнических и культурных особенностей людей населяющих территориюГ.
в) власть – совокупность официальных органов власти (правительство, парламент, суды и др.), действующих в масштабе страны или субъекта федерации.
2. Дополнительные:
а) налоги (фиск) – материальные принудительные сборы с населения, #G0обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый юридическими и физическими лицами (налогоплательщиками) в порядке и на условиях, определяемых #M12291820001262законодательными#Sактами. По законодательству РФ различаются налоги трех видов: а) федеральныеН.; б) Н. субъектов РФ; в) местные Н.
б) право – #G0система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества. Такое определение П. (П. в объективном смысле) следует отличать от юридического права (П. в субъективном смысле).
в) суверенитет – #G0верховенство и независимость власти. В науке #M12291 820001652конституционного права#S различаются несколько видов С. 1. С. государственный — верховенство го с. власти внутри страны и ее независимость во внешней сфере, т. е. полнота #M12291 820001262законодательной#S. #M12291820001487исполнительной#Sи судебной власти государства на его территории, исключающая всякую иностранную власть, а также неподчинение государства властям иностранных государств в сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и #M12291 820001074добровольного#S согласия со стороны государства на ограничение своего С. В принципе С. государства всегда является полным и исключительным. С. как важнейшее свойство го с. власти представляет собой качественный признак государства, характеризующий его политико-правовую сущность. 2. С. #M12291 820002127национальный#S — полновластие #M12291 820002134нации#S, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей #M12291 820002127национальной#S жизни, включая, прежде всего способность политическисамоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. 3. С. народный — полновластие #M12291 820002089народа#S, т. е. обладание #M12291 820002089народом#Sсоциально-экономическими и политическими средствами для реального участия в управлении делами общества и государства. Народный С. является одним из принципов конституционного строя во всех демократических государствах.
г) государственные символы и официальная атрибутика – (флаг, герб, гимн, государственный язык и даты, столица, названия (Кремль, Белый дом, Вестминстер и т. д.)).
д) международное признание. В первую очередь должно признать государство, из которой страна вышла.

4. Государство в политической системе общества. Государство и гражданское общество.
#G0Политическая система общества — 1) (как комплексный конституционно-правовой #M12291820001460институт#S) совокупность норм, устанавливающих конституционно-правовой статус государства как особого политического образования, политических партий, #M12291 820002294общественных и религиозных организаций#S и регулирующих взаимоотношения вышеперечисленных субъектов; 2) (в материальном смысле) совокупность го с. и общественных органов и организаций, с помощью которых осуществляется го с. (политическая) власть
Политические права и свободы -одна из групп #M12293 10 8200016523668466737 1391091638 391530655 2506090722 1811347129 3936335217 224977377162138551конституционных прав#Sи свобод #M12293 9 820000853 391709669377 4294967294 3160718104 4224782989 217114054 1435587087 2822граждан#S, наряду с гражданскими (личными), социальными, экономическими и некоторыми др. правами. Дают #M12293 8 820000853 3917096693 77 42949672943160718104 4224782989 217114054 1435587087 2822гражданам#S возможность участвовать в общественной и политической жизни страны. Охватывают право на участие в управлении обществом и государствам, #M122937 820001357 1472829945 1391091638 77 4294967294 4100123968 17913586274254862000 3936339311избирательное право#S (включая право голоса на референдуме), право на политическое объединение (создание политических партий, движений и присоединение к ним), свободу собраний и #M12293 6 820001893 3496029771 3154 688930 3532597013 13356994131568096581 77 1568096581манифестаций#S, право петиций. Обладание П. п. и с. (в отличие от большинства других прав и свобод) обычно строго связывается с принадлежностью к#M12293 5 820000868 25904339902505771611 3936330843 1761918994 217114040 13 1468864322 862323800гражданству#S данного государства.
П. п. и с. получили закрепление в международно-правовых актах. Главным из них является #M12291 1901157Международный пакт о гражданских и политических правах#S, который был открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А XXIГенеральной Ассамблеи ООН. Вступил в силу 23 март а 1976 г. СССР подписал 18март а 1968 г. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. Согласно #M12293 4 1901157 1265885411 24573 28908016753763324373 2939343171 477755368 4294671825 2369210593ст.25 Пакта#S каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность:
a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей;
b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;
c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе. Действует также #M12291 1900203Конвенция о политических правах женщин, вступившая в силу 7 июля 1954 г#S.(Россия участвует как правопреемник СССР).
В национальном праве основным актом, определющим П. п. и с. граждан является Конституция. В Конститции РФполитическим правам посвящены #M12293 39004937 1265885411 24883 1969986203 2697443001 2483551668 477759126 4224782998990291549ст. ст. 31#S-#M12293 2 9004937 1265885411 24885 19699862032697443001 2483551668 477759126 4224782998 31849100533#S:
Граждане РФ имеют право:
(1) собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование #M12293 1 9004937 1265885411 24883 19699862032697443001 2483551668 477759126 4224782998 990291549(ст.31)#S;
(2) участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей #M12293 0 9004937 77 1969986203 26974430012483551668 477759126 4224782998 2623888836 4294967294(ч.1 ст.32)#S;
(3) избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме #M12293 69004937 78 1969986203 2697443001 2483551668 477759126 4224782998 1234163380 4(ч.2ст.32)#S;
(4) на равный доступ к государственной службе #M12293 59004937 80 1969986203 2697443001 2483551668 477759126 1601038703 3126285585 6(ч.4ст.32)#S;
(5) участвовать в отправлении правосудия #M12293 4 9004937 811969986203 2697443001 2483551668 477759126 4224782998 2623888836 4294967294(ч.5ст.32)#S;
(6) обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (#M122933 9004937 1969986203 2697443001 2483551668 477759126 4224782998 3184910053749401808 4294967292ст.33#S).
За нарушение политическим прав граждан, также как и других прав, установлен а юридическая ответственность вплоть до уголовной. У К РФ предусматривает ответственность за следующие нарушения П. п. и с. граждан: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (#M12293 2 9017477 1265885411 7617089 2907588653 3862293662 2257193179341732478 396586 1570175325ст. 141 У К#S), фальсификацию избирательных документов, документов референдума или неправильный под счет голосов #M12293 1 9017477 1265885411 7617090 110161099 22571931793297342578 3297342578 2985641368 396586(ст. 142 У К РФ)#S, воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них #M12293 0 9017477 1265885411 76170972907588653 2918883726 3538839943 1774887174 2156173844 1874724187(ст.149)#S.
#G0Гражданское общество — в теории #M12293 0 820001652 4016002200 1021507320 38622936373548211643 341732478 4 2959848808 2645373932конституционного права#S необходимый и рациональный способ социальной жизни, основанный на праве и #M12291 820000971демократии#S; общественное устройство, при котором человеку гарантируется свободный #M12291 820000689выбор#S форм его экономического и политического бытия, утверждаются права человека, обеспечивается идеологический плюрализм. Г. о. контролирует государство, которое служит обществу. Представление о Г. о. прошло длительную эволюцию с середины XVII века (сочиненияТ. Гоббса) и стало широко распространятся с провозглашением Декларации прав человека и #M12291 820000853гражданина#S в период Французской буржуазной революции XVIII века. Появились «#M12291820000853граждане#S»- равноправные члены общества, осознающие личные #M12291 820001467интересы#S, соотнесенные с #M12291 820001467интересами#Sобщества и государства. В результате длительного развития сложилось современное понимание Г. о. как мира #M12291820001467интересов#S, отношений и #M12291 820001460институтов#S, призванного предотвращать такие формы государственной организации, при которых внутренние #M12291 820001467интересы#S членов общества подменяются #M12291 820001467интересами#S #M12291 820000810государственного аппарата#S. Основными элементами Г. о. являются: разнообразие и равенство форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода #M12291 820001475информации#S, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, цивилизованная правовая власть. В последние годы в ряде стран наметилась тенденция к закреплению основ Г. о. в качестве комплексного конституционно-правового #M12291820001460института#S — стем, чтобы точнее соотнести средства государственного регулирования жизни общества с его характерными признаками и специфической природой. В частности, в проекте Конституции РФ Конституционной #M12291820001588комиссии#S, основные положения которого были одобрены шестым Съездом н. д. РФ в апреле 1992 г., содержался специальный раздел «Гражданское общество» с главами»Собственность, труд, предпринимательство», «#M12291 820002291Общественные объединения#S»,»Воспитание, образование, наука, культура», «Семья», «#M12291 820001906Массовая информация#S». Их нормы призваны были дать правовые механизмы влияния общества на его политическую организацию, #M12291 820000714гарантии#S невмешательства государства в законную частную и ассоциативную жизнь общества, а также государственные обязательства по обеспечению социально-экономической и #M12291 820001772культурной#S безопасности гражданских сообществ. Глава»Г. о.» была закреплена в Конституции Республики Крым, принятой Верховным Советом РК в 1992 году.

5. Основные внутренние и внешние функции государства.
Функции государства – основные направления деятельности государства, та реальная роль которую играет государство. Основные направления деятельности подразделяются на внутренние(деятельность в пределах общества) и внешние (межгосударственные отношения), которые взаимосвязаны и взаимозависимы.
Генеральная функция –обслуживание общенациональных интересов, реализация общих дел.
Внутренние функции:
а) защита прав и свобод граждан
б) экономическая функция
в) социальная функция
г) фискальная функция
д) правоохранительная функция
е) экономическая функция
ж) культурная функция
Внешние функции:
а) оборонная (широкое толкование– защита территориальной целостности, МО + ФСБ + ФПС + ГТК и т. д.)
б) международное сотрудничество с другими государствами.
в) сотрудничество с международными организациями (ООН, ЕС, СБиР, СНГ и т. д.).

6. Типология государства. Различные подходы к выделению типов государства.
Типология государства:
Тип – совокупность признаков отличающих одно государство от другого.
Подразделение на типы может осуществляться с различных подходов:
1. Классический (формационный) подход придерживается классического материалистического учениямарксистко-ленинской теории. Суть: определенному типу общества соответствует определенный общественно-экономическая формация, как совокупность производственных сил и отношений. Все это определяет тип общества и государства:
а) первобытно общинный тип –государства нет.
б) рабовладельческий тип (есть антагонистические классы).
в) феодальный тип (есть антагонистические классы).
г) капиталистический тип (есть антагонистические классы).
д) социалистический(антагонистические классы отсутствуют).
2. Исторический подход очень прост, делит государства по историческим событиям без учет а обычаев и традиций:
а) Древние государства (до 5в. н. э. – распада Р. И.).
б) Средневековые государства (с 6по 18 в. н. э.).
в) Новые государства (к. 18 – к.19 веков)
г) Новейшие государства (20 в.)
3. Цивилизационный подход принимает за основу уровень развития цивилизации, культуры и т. д. (АртурТойнби):
а) западная (Европейская).
б) православная (Византийская).
в) исламская.
г) индийская (буддийская).
д) китайская (конфуцианская).
е) японская.
ж) латиноамериканская.
э) африканская.
4. Идеологический подход за основу принимает официальную идеологию публичной власти:
а) коммунистические государства(Китай, Куба, Вьетнам).
б) социалистические государства(социал-демократия: Швеция, Франция).
в) консервативные государства(ФРГ, Англия (Тетчер)).
г) либеральные государства (США(Клин тон)).
д) националистические государства(Израиль, Эстония, Латвия, Индия).

7. Понятие и классификация форм государства.
Форма государства – это организация и устройство государственной власти, которые отражают особенности развития страны, уровень демократии и культуры населения. Формы государства синтезируются из 3-х систем: формы правления, формы государственного устройства и формы государственно-политического режима.
Форма государства: форма правления + форма государственного устройства + формагосударственно-политического режима.
ФП: Монархия + Республика; Монархия: Абсолютная + Ограниченная; Ограниченная: Дуалистическая +Парламентская; Республика: Президентская + Парламентская + Смешанная.
ФГУ: 1) Простая + Сложная; Простая: Унитарное; Сложная: Уния + Протекторат Империя + Фузия + Инкорпорация+ Федерация + Конфедерация. 2) ВГУ + МГУ; ВГУ: УГ + ФГ; МГУ: Союз + Содружество+ Сообщество.
ФГПР: Демократический +Не демократический + Переходный.

8. Форма правления. Монархия и республика. Особенности формы правления в Российской Федерации.
Форма правления — #G0комплексный конституционно-правовой#M12291 820001460институт#S, организация власти, характеризуемая ее формальным источником; структура и правовое положение высших органов государственной власти (#M12291820000763глава государства#S, парламент, правительство), а также установленный порядок взаимоотношений между ними. Главным, определяющим признаком Ф. п. является правовой статус #M12291 820000763главы государства#S (выборный и сменяемый в республике, наследственный — в монархическом государстве). Для современных государств характерны две Ф. п.: республика и монархия.
Монархия #G0(гр. monarchia — единовластие) -форма правления при которой #M12291820000763главой государства#Sявляется #M12291 820002005монарх#S; власть монарха , как пр., является пожизненной и передается в порядке престолонаследия. В современном мире сохраняются два исторических типа М. — абсолютная и конституционная. Конституционная М. существует в двух видах, различающихся степенью ограничения власти #M12291 820002005монарха#S. Дуалистическая М. — переходная форма правления, при которой #M12291820002005монарх#Sсосредоточивает в своих руках всю #M12291820001493исполнительную власть#S, формирует правительство, ответственное перед ним, а не перед парламентом, а #M12291 820001271законодательная власть#S юридически принадлежит парламенту. Дуалистическая М. характерна для стран с сильными пережиткамифеодализма. Парламентарная М. представляет собой гораздо более демократическую форму правления. В парламентарной М. отсутствует конституционно-либеральный дуализм: права #M12291 820002005монарха#S ограничены во всех сферах осуществления го с. власти. Он лишен права самостоятельно осуществлять формальносохраненные за ним полномочия, все исходящие от него акты нуждаются в одобрении#M12291 820001988министров#S (т. н. #M12291 820001686контр ассигнация#S). #M12291820001493Исполнительная власть#Sосуществляется правительством, которое несет ответственность перед парламентом. Особая разновидность М. — выборная (или избирательная), сочетающая элементы М. и республики. Такая М. существует ныне в Малайзии, где #M12291 820000763главой государства#S является #M12291 820002005монарх#S, избираемый на 5 лет особым совещанием из представителей монархических штатов, входящих в федерацию. Дуалистическая –власть делится. Конституционная – власть передается. Квазимонархия (как бы монархия) – бывшие колонии Великобритании, которые признают власть английской королевы (Канада, Австралия, Н. Зеландия, Ямайка и т. д.). Формально королева назначает своего представителя – генерал-губернатора.
Республика #G0(лат. res/publica от res — дело,publicus — общественный) — форма го с. правления, при которой все высшие органыгос. власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами), а #M12291 820000853граждане#S обладают личными и политическими правами. В настоящее время из 190 государств мира более 140 являются Р. В рамках республиканской формы правления принято различать президентскую, парламентскую Р. и Р. смешанного типа (полу президентскую). Юридически отличительными чертами президентской Р. (США, Мексика, Казахстан и др.) служит то, что избираемый на всенародных #M12291 820000689выборах#S президент является одновременно #M12291 820000763главой государства#S и #M12291 820001487исполнительной#S власти. Он формирует свою #M12291 820001487исполнительную#S администрацию (США, Мексика) или правительство (Перу, Кыргызстан), которые ответственны только перед ним. В правительстве, как пр., отсутствует должность премьер-министра. Президент не может распустить парламент, парламент не может уволить в отставку администрацию (правительство). В виде исключения в президентских Р. встречаются наличие поста»административного» премьер-министра, право парламента увольнять отдельных #M12291 820001988министров#S. Парламентская Р. (Италия, ФРГ, Венгрия, Латвия) юридически характеризуется тем, что парламент является полновластным органом, который формирует политически ответственное перед ним правительство и избирает президента, являющегося лишь #M12291 820000763главой государства#S, но не #M12291 820001487исполнительной#S власти. Президент осуществляет свои полномочия, какпр., только по предложению правительства, возглавляемого премьер-министром. Парламент может уволить в отставку правительство, выразив ему #M12291 820000670вотум#S недоверия, если последнее теряет поддержку парламентского большинства. В последнем случае президент имеет право по предложению правительства распустить парламент и объявить досрочные #M12291 820000689выборы#S. В Р. смешанного типа (Франция, Финляндия, Румыния) элементы президентской Р. сочетаются с элементами парламентской Р. Президент (#M12291820000763глава государства#S) избирается, как пр., на всеобщих #M12291820000689выборах#S инаделен юридически и реально большими полномочиями. Однако правительство формируется парламентским путем и ответственно не только перед президентом, но и перед парламентом. Президент осуществляет лишь общее руководство правительством, которое возглавляет премьер-министр. Президент имеет право роспуска парламента при наступлении определенных обстоятельств. По ряду формально-юридических признаков к Р. смешанного типа можно отнести и РФ.

9. Форма государственного устройства. Унитарное и сложное государство. Федерация, конфедерация, содружество и сообщество государств.
Форма государственного устройства- #G0в науке #M12291 820001652конституционного права#S способ территориальной организации государства или государств, образующих союз. Территориальное деление государства, которым определяются взаимоотношения между ним и его отдельными частями. Применительно к странам с многонациональным составом населения иногда используется также термин «форма национально-государственного устройства». Различаются два вида Ф. г. у. –внутригосударственное и межгосударственное устройство. ВГУ: федерация и унитарное государства. МГУ: конфедерация (союз, содружество, сообщество).
Унитаризм (французское unitarism от лат. unitas – единство) самая простая форма территориальной организации государства. Государство считается унитарным (слитным, простым), если большинство частей этого государства не имеют статуса государственного образования. В составе унитарного государства могут находиться отдельные автономные национально-государственные образования, имеющие ряд атрибутов собственной государственности (Республика Крым в составе унитарной Украины). Как правило, в унитарном государстве есть только одна конституция, одно гражданство, одна система высших органов власти. Составные части унитарного государства чаще всего имеют статус единиц административно-территориального деления; они управляются на основе законов принимаемых центральными органами; их территория может быть измене на простым общегосударственным законом без согласия местных органов и местного населения.
Существуют две разновидности унитарных государств: децентрализованные и централизованные. К числу первых относятся такие государства, в которых региональные органы формируются независимо от центральных, поэтому юридически отношения между ними строятся на началах децентрализации (Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия). Ко второму типу относятся государства, в которых подчинение региональных органов центру осуществляется при посредстве должностных лиц, назначаемых из центра (Нидерланды, Казахстан, Узбекистан).
В отличие от унитаризма, сложное государственное устройство предполагает существование государства, включающего в себя другие государственные образования. Теория государства, рассматривая отдельные территориальные устройства, лишь констатирует наличие вис тории и современной действительности отдельных их видов. В результате этого наука называет два класса сложных государств – протекторат и уния.
Под протекторатомпонимается международный договор, по которому одно государство обязывается оказывать покровительство другому, более слабому государству, осуществлять его представительство во внешних делах, обеспечивать вооруженную защиту, а иногда оказывать экономическую и культурную помощь. Протекторат относят к числу разновидностей государственного устройства лишь по традиции, ибо после заключения международного договора о покровительстве нового (третьего) государства не появляется, следовательно, не возникает вопрос о его территориальной организации.
Под унией понимается союз, соединение, объединение государств. Среди уний различают объединение монархических государств в форме реальной и персональной унии, фузии, инкорпорации и империи, а также федерацию и конфедерацию. Объединение монархических государств в форме личной или реальной уний возникают вследствие совпадения монархов двух или нескольких государств в одном лице. Личная уния имеет основанием случайное, непреднамеренное совпадение независимо друг от друга прав на корону в нескольких государствах на основе различных порядков престолонаследия. Она продолжается до тех пор, пока эти различные правомочия персонифицированы водном лице. Как только по закону корона переходит к другим лицам, личная уния прекращается. Политическое значение личных уний может оказаться значительным и привести к полному слиянию разных государств (Кастилия и Арагон, Англия и Шотландия). Между государствами, объединенными одним монархом, невозможна война. Однако в большинстве случаев сколько-нибудь существенного сближения между ними не происходит. Реальная уния возникает в результате соглашения государств, в силу которого у них появляется общий монарх. Члены реальной унии независимы друг от друга, и соединение не ограничивает их суверенитетов. В результате не образуется ни общей территории, ни единого подданства, ни общих законов, ни общих финансов и т. п. Представляя по существу международно-правовое соглашение, она имеет значение преимущественно в области внешних сношений, выступает в качестве военного союза, как носитель единой внешней политики. Реальные унии появляются лишь в Новое время, так как предполагают развитый монархический порядок и оформившееся единство государства. С политической точки зрения они часто представляют собой результат стремлений основать единое государство. Реальные унии были между Норвегией и Швецией, Австро-Венгрия. Реальные унии прекращаются либо из-за превращения вед иное государство, либо из-за расширения союза вследствие того, что во входящих в унию государствах корона переходит к другим монархам конституционными ли иным путем.
Империя – сложное государство, созданное насильственным путем. Степень зависимости составных частей империи бывает различной. В прошлом входящие в империю образования при неразвитости транспортных средств и средств связи мало соприкасались с имперской властью. Некоторые государство веды пришли к выводу, что у составных частей империи никогда не было единого государственно-правового статуса. Круг империй очень широк, они существовали во все исторические эпохи. Империями были и Римское государство последнего периода, и Великобритания, и Россия.
Фузия (слияние государств) и инкорпорация (внешне оформляемое как слияние присоединение одного государства к другому) – последние виды уний рассматриваемые государство ведами. Фузией было воссоединение ФРГ и ГДР, инкорпорацией – присоединение Эстонии, Латвии, и Литвы к СССР в 1940 году.
#G0Федерация (фр. federation, от позднелат. foederatio- объединение, союз) — форма го с. устройства, представляющая собой сложное(союзное) государства, состоящее из го с. образований, обладающих юридическиопределенной политической самостоятельностью. Составляющие федеративное государства го с. образования (штаты, земли, провинции) являются субъектами Ф. и имеют с вое собственное административно-территориальное деление. В отличие от унитарного государства Ф. имеет две системы высших органов власти федеральные органы и соответствующие органы членов Ф. Федеральные органы осуществляют свои полномочия и функции на всей территории страны. Го с. образования, составляющиеФ, не являются государствами в собственном смысле слова. Они не обладают суверенитетом, правом одностороннего выхода из союза, юридически лишены права участия в международных отношениях. В случае нарушения союзной конституции или #M12291 820001262законодательства#S, центральная власть имеет право принятия принудительных мер по отношению к субъекту Ф#S. Одним из обязательных элементов Ф. является двухпалатная структура федерального парламента. Как правило, члены Ф. имеют свою собственную конституцию. В зависимости от роли #M12291 820002127национального#S (лингвистического) фактора в определении структуры Ф. различаются Ф. на территориальной основе (США, Австралия, Австрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика), на #M12291 820002127национальной#S основе (Индия, Бельгия, Нигерия, Пакистан) и на смешанной национально-территориальной основе (РФ, Швейцария, Канада), В теории #M12291 820001652конституционного права#S также иногда проводится различие между т. н. конституционными Ф. (США, Канада, Бразилия), конституционно-договорными (РФ) и договорными (Швейцария, ОбъединеннаяРеспублика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты), между централизованными(напр., Индия, где штаты, кроме одного, не имеют своих конституций и #M12291 820000868гражданства#S) и децентрализованными (США, ФРГ, Швейцария). Составные части федерации могут быть симметричными и асимметричными. Симметричные состоят из одно порядковых составных частей (США – 50 штатов). Асимметричные – состоят из различных составных частей (РФ – 21 республика, 2города, 6 крае в, 49 областей, 1 авт. область и 10 авт. округов — всего 89субъектов).
#G0Конфедерация (лат. confoederatio — союз, объединение) — форма союза государств при которой входящие в союз государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме. К. сочетает в себе черты как международно-правовой, так и го с, организации.
#G0Европейские Сообщества — объединение трех формально самостоятельных, но взаимосвязанных региональных экономических организаций: Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), созданного в 1951 г., Европейского сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ) и #M12293 1 820001198 3864875224 195588856 2324376628 10 23922615174294967295 2621100554 3452098266Европейского экономического сообщества#S (ЕЭС), созданных в 1957 г. К настоящему времени в систему Е. С. входит также значительное количество др. Европейских интеграционных #M12291 820001460институтов#S. В 1965 г. в соответствии с Брюссельским #M12291 820001085договором#S созданы единые органы трех сообществ. В связи с заключением в 1992 г. Маастрихтских соглашений (вступили в силу в 1993 г.), предусматривающих создание к концу XX века политического союза, включая общую #M12291 820002263оборону#S и валют но-финансовую систему Е. С. стали именоваться #M12293 0 820001196468716681 3789495318 1328294600 10 468718556 293496503 531746631 4294967294Европейским Союзом#S. С 1986 года Е. С. используют введенный в 1955 году Советом Европы европейский флаг, неизменное расположение звезд на котором символизирует совершенное единство #M12291 820002089народов#S Европы. Написанная Гербе ртом фонКараяном аранжировка «Оды к радости» Бетховена (Девятая симфония) в 1972году была утверждена в качестве европейского гимна. В Е. С. применяются 9официальных языков.
#G0Союз — 1) го с. образование с единой верховной(центральной) властью, состоящее и нескольких объединившихся государств (напр., Союзная Республика Югославия) или колоний (напр., Австралийский Союз). 2) #M12291 820002291общественное объединение#S, организация (в этом смысле используется понятие «свобода союзов».
#G0Содружество наций#M12291 820002134#S — объединение независимых суверенных государств, возникших в результате распада британской колониальной империи, проводящих самостоятельную политику и сотрудничающих на почве ранее сложившихся общих #M12291 820001467интересов#S и в целях содействия международному взаимопониманию. Взаимоотношения государств-членов между собой и с Великобританией определены в Вестминстерском статуте 1931 года в качестве независимых и равноправных как во внутренней, так и во внешней политике. Декларация о принципах Содружества (Сингапур, 1971) подтвердила #M12291 820001074добровольный#S характер Содружества, действующего на принципах #M12291 820001639консенсуса#S. Содружество состоит из 30республик и 21 #M12291 820002005монархии#S. 16 монархий признают в качестве #M12291 820000763главы государства#S британского короля, представленного в этих странах #M12291 820000733генерал-губернатором#S; пять #M12291 820002005монархий#S имеют собственных королей. Ежегодно в марте празднуется День Содружества.
Цель С. н. — содействие #M12291 820000390благополучию#S #M12291 820002089народов#S посредством неустанного воздействия на международное сообщество при строгом соблюдении этих принципов. К 1995 г. в Б. с. н. входило 51государство. Науру и Ту валу имеют статус «особых членов». Эта форма членства, предназначенная для небольших стран, предусматривает освобождение от обязательных взносов при сохранении возможности #M12291 820001074добровольных#S взносов и участие в программах технической помощи принеучастии во встречах #M12291 820000763глав государств#S и правительств.
Структура С. н.: 1. Глава Содружества (британский #M12291820002005монарх#S). 2. Конференция Содружества. 3. Встречи на уровне #M12291 820001988министров#S. 4. #M12291820001590Комитет#S высших#M12291 820001155должностных лиц#S( разработка политической линии и стратегии согласно установкам Конференции). 5. Руководящие органы: Совет представителей Фонда технического сотрудничества Содружества, Научный совет Содружества, Совет Содружества по делам молод ежи, Консультативная группа Содружества по управлению технологией (утверждение оперативных планов и их финансирования, общее политическое руководство). 6. Финансовый #M12291 820001590комитет#S, финансовый подкомитет (одобрение бюджета секретариата). 7. Комитеты (разработка проектов, финансовое и политическое планирование). 8. Секретариат.
Главой С. н. и ее символом является британский #M12291 820002005монарх#S, признанный в этом качестве главой Содружества. Конференция Содружества, состоящая из премьер-министров государств-членов, собирается раз в два года. Образованный в 1965 году Секретариат возглавляется генеральным секретарем. Он координирует деятельность Содружества. Деятельность Секретариата определяется «Стратегической рабочей программой» (до 1996 г.), 15 программ которой разделены на три основные группы: 1) консультации, контроль, планирование, менеджмент и #M12291 820001475информация#S; 2) мероприятия в сфере политического и экономического сотрудничества; З) программы помощи развитию.
#G0Содружество независимых государств (СНГ) -межгосударственное объединение, созданное на основе Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, подписанного в Минске 8 декабря 1991 г. представителями трех республик СССР — РСФСР, Республики Беларусь и Украины. Соглашениератифицировано 12 декабря 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР. Устав СНГ, принятый в г. Минске 22 января 1993 г., ратифицирован Верховным Советом РФ 12 апреля 1993 г. В соответствии с указанным Соглашением и Уставом СНГ целями Содружества являются развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества #M12291 820002089народов#S и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающий среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействование широкому информационному обмену, #M12291 820001075добросовестное#S и неукоснительное соблюдение взаимных обязательств.
В Алмаатинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 г. главами 11 государств-основателей СНГ провозглашалось, что «взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие #M12291 820001460институты#S, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни над государственным образованием. В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства. Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств — членов бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества». Государства-участники Содружества гарантировали в соответствии со своими конституционными процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из #M12291 820001085договоров#S и соглашений бывшего Союза ССР.
На август 1996 г. в СНГ участвует 12бывших республик СССР Российская Федерация, Украина, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика #M12291 820000875Грузия#S, Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Республика Армения, Республика Молдова, Туркменистан (однако Украина так и не ратифицировала Соглашения и формально не стала участником Устава СНГ). Официальным местом пребывания межгосударственных органов СНГ является г. Минск. Основными #M12291 820001460институтами#S (консультативными и координирующими органами) СНГ являются: Совет #M12291820000763глав государств#SСодружества, Совет #M12291 820000765глав правительств#S, #M12291 820001487Исполнительный#S секретариат СНГ, #M12291 820001915Межгосударственный экономический комитет#S, Экономический Суд СНГ, Меж парламентская ассамблея государств участников СНГ, Совет #M12291 820001988министров#S #M12291 820002263обороны#S, Межгосударственный совет по космосу, Постоянная консультативная комиссия по миротворческой деятельности при Совете #M12291 820001988министров#S иностранных дел государств членов СНГ, Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите населения государств — участников СНГ, Совет по #M12291820001772культурному#Sсотрудничеству государств — участников СНГ, Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности, Правовой консультативный совет государств -участников СНГ, Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству государств-участников СНГ, Статистический #M12291 820001590комитет#SСНГ и др. В связи с расхождениями в оценке перспектив дальнейшего развития СНГ некоторые государства-участники Содружества пошли по пути создания в рамках СНГ более узких союзов: так, например, Россия и Беларусь подписали 2 апреля 1996 г. соглашение о создании Сообщества Суверенных Республик; учрежден также Таможенный союз в составе России, Беларуси, Казахстан а и Кыргызстана.

10. Государственно-политический режим.
Государственно-политический режим#G0 — в науке #M12291 820001652конституционного права#S понятие, обозначающее систему приемов, методов, форм, способов осуществления политической (включая го с.) власти в обществе. Это функциональная характеристика власти. Легитимизация и функционирование власти определяется типом государства. Легитимизация –поддержка власти и режима народом, осуществляемая в виде выборов и референдума. Не существует единой типологии П. р. Определение режима зависит от того, насколько сильно государственная власть формируется и контролируется народом (от демократии к тирании и тоталитаризм у). Чаще всего наука #M12291 820001652конституционного права#S выделяет демократический, либеральный, #M12291 820000033авторитарный#S и тоталитарный П. р. Характер П. р. никогда прямо не указывается в конституциях государств (не считая весьмараспространенных указаний на демократический характер государства), однако почти всегда самым непосредственным образом отражается на их содержании. Можно разделить на демократический, антидемократический и переходный.
Государственно-политический режим – это понятие, обозначающее систему приемов, методов, форм, способов осуществления государственной и политической власти в обществе. Это функциональная характеристика власти. Характер государственно-политичекогорежима никогда прямо не указывается в конституциях государств (не считаяраспространенных указаний на демократический характер государства), однако почти всегда самым непосредственным образом отражается на их содержании.
Чаще всего современная теория государства различает следующие основные виды государственно-политических режимов: демократический, либеральный, авторитарный и тоталитарный. Эта классификация восходит еще кПлатону, выделявшему, помимо «наилучшего государства», тимократию (господство благородных воинов), олигархию (правление богатых семей), демократию и тиранию. Последняя, если воспользоваться современной терминологией и есть тоталитаризм.
#G0Демократия (гр. demokratia — власть #M12291 820002089народа#S, от demos — народ и kratos -власть) — в совр. понимании форма го с. устройства, основанная на признании таких устоев конституционного строя, как #M12293 0 820002099 1710435908 4294967294 315 403454216 39226787961318887888 4090 2596531803нaродовлaстие#S и политический плюрaлизм, свобода и равенство #M12291 820000853граждан#S, #M12291 820002183неотчуждаемость#S прав человека. Формой ее реaлизaции выступaетреспубликaнское прaвление с рaзделением и взaимодействием влaстей, рaзвитойсистемой #M12291 820002093нaродногопредстaвительствa#S. Д. как форма го с.-политического устройства возникла вместе с появлением го с. в а(древние Афины). В совр. обществе Д. означает власть большинства при защите прав меньшинства, осуществление выборности основных го с. органов, наличие прав и политических свобод #M12291 820000853граждан#S, их равноправие, верховенство закона, конституционализм, разделение властей. Различают непосредственную Д,(основные решения принимаются непосредственно всеми #M12291 820000853гражданами#S на референдумах, сходах и т. п.) и представительную Д.(решения принимаются выборными учреждениями парламентами и др.). #M12291 820001460Институты#S Д. наиболее полное развитие получают в правовом государстве.
#G0Авторитаризм (от лат. autoritas — власть) -система власти, характерная для антидемократических политических. режимов. Характеризуется сосредоточением всей го с. власти в руках одного лица или органа, отсутствием или ущемлением основных политических свобод (слова, печати), по давлением политической оппозиции. Обычно сочетается с личной диктатурой. В зависимости от сочетания методов правления может варьироваться от умеренно авторитарного режима с формальным сохранением атрибутов #M12291 820000971демократии#S до классической фашисткой диктатуры. Самой крайней формой А. является тоталитаризм.
#G0Тоталитаризм (от средневекового лат. totalis -весь, целый, полный) — 1) одна из форм господства (тоталитарное государство), характеризующаяся его полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией #M12291820001652конституции прав#Sи свобод, репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих (например, различные формы Т. в фашисткой Италии, Германии, коммунистический режим в СССР, франкизм в Испании и др. — с конца 20-х гг. 20 в.).
2) Направление политической мысли, оправдывающее этатизм, #M12291820000033авторитаризм#S. С 20-х гг. 20 в. Т. стал официальной идеологией фашисткой Германии и Италии.

11. Разделение властей в современном государстве.
Разделение властей – это важнейший принцип. Еще древние выступали за разделение труда. Властный труд также необходимо распределять и организовывать. Аристотель выдвинул идею о трех ветвях власти: законодательной, исполнительной и судебной.
XVII в. – период подготовки к буржуазной революции. «Два трактата о правлении» Джон Лон (1690) – критика и размышления о судьбе власти. Обосновал верховенство законодательной власти, т. к. ее формирует народ.
XVIII в. – Шар он де Монтескье «О духе законов» (1748) – изложил суть принципа разделения властей заключенный в процессе делегирования власти ее определенным субъектам, которые распределяют между собой функции управления государством. Власть не единоличная, а коллегиальная через субъектов: Англия – образование парламента – законодательного органа.
Наиболее полно принцип разделения властей закреплен в конституции США ст. 9 3 поправка посвящены разделению властей, системе здержек и противовесов, рычагам воздействия одной власти на другую: президент назначает премьер-министра и министров, у конгресса –возможность эмпичмента, у президента – право не подписать закон, у парламента –право пере голосовать (2/3 + 1 голос).
#G0Законодательная власть — в соответствии с теорией разделения властей одна из трех уравновешивающих друг друга властей в государстве. З. В. – власть делегированная народом своим представителям, первичная власть. Представляет собой совокупность полномочий по изданию законов, а также систему го с. органов, осуществляющих эти полномочия. В демократических государствах З. в. может осуществляться не только специальными #M12291 820001262законодательными#S органами (парламентами, местными #M12291 820001262законодательными#S ассамблеями), но также и непосредственно #M12291 820001365избирательным корпусом#S (политически #M12291 820000934дееспособными гражданами#S) путем референдума, а в некоторых случаях и органами #M12291820001487исполнительной#Sвласти — в порядке делегированного или чрезвычайного #M12291 820001262законодательствования#S. Конституции некоторых совр. государств содержат положения о том, что З. в. принадлежит совместно #M12291 820002005монарху#S и парламенту или палатам парламента и #M12291 820000763главе государства#S как составной части парламента. В #M12291 820000008абсолютных монархиях#S (Ом ан, Бруней, Саудовская Аравия) З. в. принадлежит исключительно монарху.
#G0Исполнительная власть — в соответствии с теорией разделения властей одна из самостоятельных и независимых публичных властей(наряду с #M12291 820001262законодательной#S и судебной) в государстве. Вторичная и под законная. Представляет собой совокупность полномочий по управлению го с. делами, включая полномочия под законодательного регулирования(административного нормотворчества), полномочия внешнеполитического представительства, полномочия по осуществлению различного рода административного контроля, а также иногда и #M12291 820001262законодательные#S полномочия (в порядке делегированного или чрезвычайного#M12291 820001262законодательствования#S), а также систему го с. органов, осуществляющих вышеперечисленные полномочия. Cовр. конституции формально наделяют И. в. #M12291 820000763главу государства#S (в парламентарных #M12291 820002005монархиях#S и республиках, в президентских республиках) или правительство (в республиках смешанного типа). Однако на деле в парламентарных #M12291 820002005монархиях#S и республиках вся И. в. целиком принадлежит правительству, в дуалистических #M12291 820002005монархиях#S — монарху совместно с правительством, а в республиках смешанного типа осуществление И. в. правительством, как пр., происходит под непосредственным руководством и контролем #M12291 820000763главы государства#S (президента). На региональном и местом уровне И. в. осуществляется различными органами #M12291820001972местного управления#Sи #M12291 820001971местного самоуправления#S (#M12293 0 820000894 3977019924 17541426323120048890 4 12 3844407738 1851530676 2836губернаторами#S, #M12291 820002034мэрами#S, префектами, старостами и под чиненным им аппаратом).
#G0Судебная власть — в сответствии с теорией разделения властей самостоятельная и независимая сфера публичной власти (наряду с #M12291 820001262законодательной#S и #M12291 820001487исполнительной#S). Представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия, т. е. полномочий по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, административных и конституционных дел (споров) в порядке, установленном процессуальным законом, а иногда также полномочий по обязательному толкованию #M12291820002211норм права#S(напр., Конституционный Суд РФ, #M12291820000578Верховный Суд#SСША), нормотворческих полномочий (создание судебных прецедентов судами в англо-саксонских странах), контрольных полномочий (напр., проверка законности #M12291 820000215ареста#S или задержания) и некоторых др. второстепенных полномочий (установление фактов, регистрация #M12291 820001708корпораций#S в некоторых странах и т. п.), атак же систему го с. органов, осуществляющих вышеперечисленные полномочия. Полномочия С. в. подразделяются на основные (исключительные) — по осуществлению правосудия и вспомогательные. В совр. демократических го с. в ах осуществление основных полномочий С. в. возлагается на суды различных категорий (обычные{общей #M12291 820001610компетенции#S и специализированные}, административные, конституционные), а также иногда на т. н. квазисудебныеорганы. В РФ основные полномочия С. в. осуществляются только судами (в т. ч. единолично судьями).

12. Правовое государство: понятие, принципы и основные признаки.
#G0Правовое государство – это демократическое государство, основанное на праве и верховенстве законов, которое осуществляет свою власть посредством ее разделения и при приоритете защиты прав человека. В основе п. г. лежит стремление оградить общество и его граждан от чрезмерной опеки государства. П. Г. в #M12291820001652конституционном праве#Sхарактеристика конституционно-правового статуса государства, предполагающая безусловное подчинение государства следующим принципам: #M12291 820002096народный суверенитет#S, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, связанность государства конституционным строем, верховенство конституции по отношению ко всем др. законам и под законным актам, разделение властей и #M12291 820001460институт#S ответственности власти как организационную основу правового государства, независимость суда, приоритет норм #M12291 820001931международного права#S над нормами #M12291 820002127национального#S права. РФ провозглашается П. г. в #M12293 0 9004937 1265885411 77 77 26974386272483551691 2836092415 32245312 2880545557ст.1 Конституции РФ#S 1993 г. П. г. является также одной из центральных категорий современных демократических теорий права. В США и Англии термин «господство права» = П. Г.
Термин «правовое государство»ввел Роберт ф. Моль. Родоначальником доктрины и терминологии правового государства признается И. Кант, однако ее отдельные положения разрабатывались еще античными мыслителями (Аристотелем, Плат оном («Государство» и «Закон»), Цицероном), а также другими известными философами (Спинозой, Монтескье, Дидро, Руссо, Джефферсоном, Гегелем, Джон Лок – основной теоретик права «Два трактата о праве»). В доктрине воплощался идеал политико-правового устройства общества, способного воплотить подлинное народовластие, утвердить в обществе гуманистические начала и обеспечить реальность прав и свобод личности. Правовое государство противопоставлялось полицейскому государству, в котором процветали бюрократизм, пренебрежение правами и свободами человека, полицейская слежка и произвол.
1949 г. конституция ФРГ –социальное правовое государство.
1978 г. конституция Испании- без слова «социальное».
1992 г. конституция Туркмении – «светское, демократическое, правовое государство, с президентским правлением». Следом все остальные республики СНГ.
Правовое государство не насаждается сверху и не внедряется по чьей-то воле. П. Г. – это процесс эволюционного развития демократического института власти. Идеального П. Г. –нет, но ближе всего к этой категории подошли скандинавские и благополучные европейские страны ( Австрия, Нидерланды, ФРГ, Швеция, Норвегия, Дания).
В современной политико-правовой доктрине правовым государством признается демократическое государство, в котором обеспечивается верховенство закона, последовательно проводится принцип разделения властей, а также признаются и гарантируются права и свободы каждого человека.
Верховенство закона как необходимый принцип правового государства означает не только признание за Конституцией и иными законодательными актами высшей юридической силы, их способность устанавливать исходные, первичные нормы правового регулирования в обществе, но и безусловное подчинение всех членов общества и государства в целом действующему закону. В своей многогранной деятельности государство действует не по собственному усмотрению или по произвол у, а в строго определенных рамках, установленных Конституцией и иными основополагающими нормативно — правовыми актами. Сказанное в полной мере относится и к законотворчеству. Законодательный процесс, как и любая иная деятельность государства, детально регламентируется специальным законом. Его соблюдение является необходимым условием признания каждого вновь принимаемого закона в качестве регулятора общественных отношений.
Другим непременным признаком правового государства является последовательное разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Все три ветви власти действуют самостоятельно и независимо друг от друга таким образом, чтобы не позволять ни одной из них доминировать над другими либо сосредоточить власть в руках одного должностного лица, свободы человека, закрепленные общепризнанными нормами международного права, а также законами и иными нормативно — правовыми актами. Это свободы в сфере экономики, политики, культуры, науки, искусства, право на жизнь, достоинство личности, личную неприкосновенность и др. В конечном счетекаждый член общества обладает равными правами и свободами независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и принадлежности к общественным объединениям и политическим партиям и других обстоятельств. При этом государство охраняет и защищает права личности, равно как и личность не нарушает действующих в обществе законов и не посягает на права и свободы других лиц.

13. Идея правового государства и становление новой государственности в России.
Современное российское го с-во -Российская Федерация — образовалось в результате демократических преобразований в СССР, в 1985-1991 г. г., принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (1991 г.), напряженногополитич. противостояния, приведшего к вооруженному конфликту в октябре 1993 г., принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации на референдуме и последующего конституционного процесса.
Российская Федерация , в соответствии с Конституцией РФ, есть демократическое федеративное правовоегос-во (ст.1 КРФ). В соответствии с этим, демократический режим рос с. го с-ваявляется главным принципом его конституционного строя и последовательно проводится через нормы КРФ о порядке формирования, устройства го с-х органов и порядка их деятельности, права и свободы граждан, принципы правового го с-в а. Так, носителем суверенитета и единственным источником власти в РФпровозглашается ее многонациональный народ , который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы го с. власти и органы местного самоуправления (ст.3 КРФ). В РФ признается идеологическое, политическое, многообразие, много партийность (ст.13 КРФ). Го с-во гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина (глава 2 КРФ), в том числе, право на свободу и личную неприкосновенность, право участвовать в управлении делами го с-в а, право на свободное получение, передачу и распространение информации, свободу мысли и слова, право на объединение, право на собрания, митинги, шествия и пикетирование, а также гарантируется свобода средств массовой информации. Согласно КРФ, права и свободы человека и гражданина являются в РФнепосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Демократические принципы поло жены и в устройство государственных органов: выборность представительных и законодательных органовРФ и субъектов РФ, а также главы го с-в а — Президента РФ, принцип верховенства закона, принцип разделения властей и другие принципы правового го с-в а. Особая роль в реализации демократического потенциала российского го с-в а принадлежит главе го с-в а — Президенту РФ, который наделен статусом гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина (ст.80 КРФ), и имеет существенные возможности влияния на политику го с-в а в целом, а также Конституционному СудуРФ — судебному органу конституционного контроля, защищающему основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина и обеспечивающему верховенство КРФ на всей территории РФ. (Федеральный закон»О Конституционном Суде Российской Федерации).
Одной из важных задач развития Д. в РФ является создание правовых гарантий множественности, альтернативности, открытости СМИ, а также препятствующих монопольному влиянию на них, что будет способствовать большему контролю представительных учреждений и граждан за деятельностью го с-х органов и должностных лиц, повышению эффективности всех демократических институтов, совершенствованию правовой системы и устройствагос-в а.
В России понятие «правовое государство» связан о с Радищевым и М. М. Сперанским (Ал.I и Ник.I), кодекс Наполеона. В советское время понятие п. г. использовалось только для критики зарубежного государства. Возвращение П. Г. связан о с XIXпарт конференцией, в 1989 году. В речи Горбачева прозвучали идеи о правах, правовом государстве, разделении властей и верховенстве закона. В 1991 году СССР –разрушен а, идеи социалистического П. Г. ушли, но идея П. Г. осталась.
Принципиально важным являетсяконституирование государства Российской Федерации в качестве правового. Далеко не все конституции развитых буржуазных государств содержат подобные положения, хотя идея связанности государства правом, законом в настоящее время получает всеобщее признание.
Названные принципы последовательно закреплены в Конституции. Однако они являются скорее задачей, которую предстоит решить в ходе реформирования России, нежели свершившимся фактом.
Россия продолжала жить вразреженном правовом пространстве. Число законов, в которых нуждается страна, многократно превышает количество принятых. Законодательный процесс нередко подменяется политической борьбой. Не сложились новые правовые обычаи, низка правовая культура. Важно сознавать, что уважение к праву в обществе укоренится только тогда, когда право будет уважаться властью. Судебная система еще не стала равноправной ветвью власти, по — настоящему независимой и авторитетной… почти не реализуется принцип прямого действия Конституции.
Чтобы оперативно и целенаправленно осуществить действенные меры по преодолению отмеченных недостатков политико-правовой сферы и заложить реальные основы правового государства, Указом Президента РФ от 6 июля 1995 г. N 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации» былопризнано необходимым силами научных и практических работников разработать концепцию правовой реформы в Российской Федерации, ибо процесс построения правового государства не менее сложен и труден, чем проведение экономических реформ, и успешно завершить его можно лишь на строго научной основе, с учетомконкретно — исторических условий и социально — правовых закономерностей. Словом, правовое государство может стать реальностью в той мере, в какой общество, государство и каждый гражданин будут способны покончить с остатками правового нигилизм а, грубейшего нарушения прав и свобод человека, а также создать эффективно действующее законодательство и систему органов исполнительной власти, способную обеспечить реальное действие законов.

14. Понятие права и его признаки.
Право — #G01) система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества. Такое определение П. (П. в объективном смысле) следует отличать от юридического права (П. в субъективном смысле). П. как система дифференцировано по отраслям права, каждая из которых имеет свой предмет регулирования и обладает специфическими чертами (напр., #M12291820000865Гражданское право#S, Конституционное, Семейное право, Трудовое право, Уголовное право). Не менее основополагающим является деление П. на международное, создаваемое совместной волей двух и более государств (см. #M12291820001931Международное право#S), и П. #M12291 820002127национальное#S, целиком находящееся в #M12291 820001610компетенции#S одного государства. С научной точки зрения один из важнейших принципов деления П. можно назвать»географическим». В современное мире наибольшее распространение получили следующие правовые системы (т. н. «семьи П.»): континентальная (или роман о-германская), англо-саксонская (или англо-американская), мусульманская. Большинство ученых-специалистов по сравнительному правоведению выделяют в отдельную систему также право т. н. «социалистических государств». Российское П. относится к континентальному; 2) имперaтив, стоящий нaд го судaрством и зaконом, зaщищaющий спрaведливый порядок государства как формы сaмооргaнизaции обществa; 3) совокупность социaльных регуляторов, ко торaя может быть облеченa в соответствующую #M12291 820001262зaкон одaтельную#S форму, a может и не быть облеченa в нее. Коллизия между правом и писаным законом в РФ рaзрешaется через Конституцию РФ. Нормы #M12293 0 9004937 1540216064 77 63704707328036464 2255788559 1265885411 77 77главы 1 «Основы конституционного#S строя»выступают высшей формой пи сaног о прaвa и посредником между имперaтивом прaвa иписaным зaконом. Никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить основам конституционного строя РФ.
Право (общее определение) –система общеобязательных правил поведения, которые устанавливаются и обеспечиваются государством, выражают согласованную общественную волю инаправлены на регулирование интересов личности. Общества и государства в целом.
Признаки права:
1. нормативность –нормативно-правовые акты, устанавливающие #G0общеобязательные правила поведения, установленные или санкционированные государством и обеспеченное его принудительной силой.
2. общая обязательность(существует только у права).
3. мера свободы между может и должен (права и обязанности, вытекающие из права).
4. формальная определенность –фиксация в юридических документах (нормативных актах). Существуют определенныеатрибуты таких документов, порядок их опубликования и вступление в силу.
5. неперсонифицированность –общий характер права, не обращенного к отдельной персоне.
6. системность права — #G0разделение единых по назначению в обществе, внутренне согласованных, не противоречащих друг друг у норм наопределенные части, называемые отраслями и #M12291 820001461институтами права#S. Не терпит пробелов в праве.
7. процедурность – выполнение норм права, по определенным процедурам.

15. Основные концепции право понимания (идеализм и реализм в праве).
Основные концепции право понимания(идеализм и реализм в праве):
а) идеалистический (религиозный и светский идеализм) подход;
б) реалистический подход.
Общая суть заключается в том, что существует универсальное и незыблемое, общее для всех народов, право.
Идеалистический подход:
Суть религиозного идеализм а (РИ), так называемая теологическая теория, состоит в том, что правовые нормы прямо или косвенно проистекают от бога, от божественной власти. Бог определяет все на земле и он же устанавливает порядок. Все люди наделяются правами, независимо оттого в каком государстве они живут.
Светский идеализм (С И), наоборот считает, что право есть создание самого человека, его натуры. Это результат того, что человек является мыслящей структурой, и сам определяет свои права, выполняет свои обязанности, происходящие из его положения в обществе.
РИ и С И говорят о естественном праве людей. Корни возникновения идеализм а очень древние. Правовая теория исходит из существования двух видов прав: естественные права (принадлежат человеку) и позитивные права (принадлежат государства). В случае конфликта ЕП иПП предпочтение должно быть отдан о естественному праву человека. Возрождение школы ЕП произошло после 2 мировой войны, была создан а ООН, одной из главных целей которой является защита естественных прав человека.
1948 г. – принята всеобщая декларация прав человека.
1998 г. – все мировые конституции содержат нормы о соблюдении естественных прав человека.
Реалистический подход:
Право есть эмпирический(практический) опыт развития человеческого общества. Существует несколько направлений реализм а в праве:
а) историческая школа права:«Право подобно языку». Суть этого направления состоит в том, что все историческое прошлое данного общества создает право. Корни права в истории, как и языка; постоянное историческое развитие. У каждого общества существует собственный язык и существует собственное право нет права универсального. Возникло в Германии в 19 веке (Карл фон Савиньи). Критика: особая роль отдаетсяобычаям и традициям.
б) нормативисткое учение (самоераспространенное), в основе лежит нормативисткое учение – «законодатель всегда прав». Основатель Ганс Кельзен, жил в Австрии до 1939 г., затем в США, работал в юридической школе университета Беркли, шт. Калифорния. В своих работах доказывал, что право определяет только государство и исходит из интересов государства («чистое учение права»). Российские ученые в основном нормативисты.
в) социологическое направление(социология права – изучает место права в реальной жизни) – «важна не буква, ад ух закона». Отстаивает положение о «живом» праве, о том, как оно реформируется. Основатель Евгений Эр лих, ректор Черновицкого университета (г. Черновцы). Основная роль право творца отводится судье. Судья творит право, т. к. знает жизнь. Особая роль отводится прецеденту.
г) психологическая теория права –«очеловечивает» социологический подход. Автор – Леон Петражицкий, профессор С-Петербургского университета, теоретик социологии. «Эмоции играют правом»: вправе важны эмоции, право состоит из особых переживаний, которые имеют определенный смысл. Суть подхода в отношении к праву, в том, как к нему относятся субъекты.
д) классовое подход (марксистское право) – возведенная в закон воля экономически господствующего класса. Данное направление исходит из того, что и государство и право происходят из классовой борьбы. Господство норм права класса, господствующего в экономике.
Существуют и другие направления и течения, но главное заключается в том, что к право пониманию необходимо подходить комплексно, только такой подход дает возможность увидеть право в современном виде.

16. Принципы права.
Принципы права — руководящая основа, определяющая содержание и направления правового регулирования:
1. Общие принципы — содержатся в международно-правовых документах и закрепляются в конституциях: законности, гуманности, справедливости, демократизм а, юридического равенства, верховенства закона, независисимости правосудия, презумпции невиновности и т. д.
2. Конкретно-исторические принципы – определяют право в ту или иную историческую ситуацию. Например, Россия – федерация, соседи – унитарные государства.
3. Отраслевые принципы –определяют особенности отраслей права:
принцип императивности –недопустимость исключений в уголовном праве;
принцип диспозитивности –равенства сторон в гражданском праве.
4. Межотраслевые принципы: принцип гласности, состязательности и т. д. Действуют в любой отрасли права.

17. Функции права.
Функции права:
1. Внутренние функции:
а) защита прав и свобод граждан
б) экономическая функция
в) социальная функция
г) фискальная функция
д) правоохранительная функция
е) экономическая функция
ж) культурная функция
2. Внешние функции:
а) оборонная (широкое толкование– защита территориальной целостности, МО + ФСБ + ФПС + ГТК и т. д.)
б) международное сотрудничество с другими государствами.
в) сотрудничество с международными организациями (ООН, ЕС, СБиР, СНГ и т. д.).
3. В связи с субъектами власти: законодательная, исполнительная и судебная функции права.
4. По времени: постоянные ив ременные.
5. По отраслям права: уголовно-правовая, гражданско-правовая и административно правовая функция.
Направления деятельности права:
1. Регулятивная деятельность –связан а с правомерным поведением и выполнением юридическим норм. Поощряет, стимулирует, ограничивает такое поведение.
2. Охранительная деятельность –связан а с противоправным поведением. Устанавливает меры юридической защиты и юридической ответственности: запрет определен ной деятельности, применение санкций и т. д.

18. Право и личность. Права человека и прав гражданина.
Право и личность:
Индивид – конкретная личность, личность – номинальная часть общества, человек – часть живой природы, гражданин– часть государства.
Нас интересует понятие «гражданин»- это лицо которое имеет юридическую принадлежность к определенному государству и подпадает под действие его законов.
Институт гражданства возник в период гражданских буржуазных революций (город – горожанин – государство). До буржуазных революций – поданные (под данью монарха). Было введено Наполеоном, через паспортизацию населения. Через 100 лет, в начале 1 МВ все страны ввели паспорта. В России с 1917 по 1933 г. г. паспортов не было, у колхозников п. не было до 1954 г.
Паспорт в РФ вы дается с 14 лет, так как в соответствии с ГК РФ появляется право вступать в сделки.
Гражданство может быть получен о:
1. по рождению: право крови(гражданство родителей) и право почвы (территория государства). Процессу становления гражданства по рождению – филиация.
2. в процессе натурализации – поза явлению и решению специальных органов.
3. восстановление в гражданстве –по заявлению и решению специальных органов.
4. оптация – выбор гражданства в случае перехода территории от одного государства к другому (Гонконг – от Великобритании к Китаю).
#G0Экстрадиция (лат. extraditio) — выдача одним государствам другому (иностранному) государству своего #M12291 820000853гражданина#S или иностранца. Современные конституции, как пр., безоговорочно запрещают выдачу своих #M12291820000853граждан#Sиностранному государству (напр., Конституция РФ 1993 г. в п.1 ст. 61). Выдача #M12291 820001451иностранных граждан#S и #M12291 820001845лиц без гражданства#S допускается обычно только в случаях, предусмотренных #M12291820001947международным договором#S, связывающим соответствующее государства. В соответствии с общепризнанными принципами #M12291 820001931международного права#S Э. не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток. В РФ (согласно п. 2 #M12293 09004937 1265885411 25827 77 2697438627 2483551691 1904752780 1083367701317531283ст. 63 Конституции РФ#S) не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФпреступлением.
Согласно У К РФ #M12291 820001451иностранные граждане#S и #M12291 820001845лица без гражданства#S, совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания #M12291 820002048наказания#S в соответствии с #M12291 820001947международным договором#S РФ (ст. 13 У К РФ).
Апатриды (лишенные Родины)– лица без гражданства. Бипатриды – лица с двойным гражданством (2 и более). Россия допускает двойное гражданство, но законодательство устанавливает ограничения для таких лиц в виде запрета находится на госсслужбе, занимать высшие должности государства. Причины принятия второго гражданства: вступление в брак с иностранцем, этническое или религиозное происхождение, участие в специальной экономической программе, приобретение собственности, служба в вооруженных силах (ЮАР и Франция), особые заслуги перед страной.
Права человека и гражданина:
Права человека – естественные, данные человеку от рождения, конституционно закреплены за всеми людьми.
Прав гражданина принадлежат индивиду только по гражданству.
Различия: человек – каждый, некто, все; гражданин или гражданка – подчеркиваются права по гражданству.
Правовой статус – совокупность общих, юридически закрепленных прав, свобод, и обязанностей. Общеправовой статус –определяется конституцией (определены в главе 2 Конституции РФ): все равны перед законом и судом; мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации; каждый имеет право на жизнь; достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления; каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются; жилище неприкосновенно; каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность; каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии сними; каждому гарантируется свобода мысли и слова; право частной собственности охраняется законом и т. д.

19. Правовой статус личности.
#G0Правовой статус человека — система признанных и гарантируемых государствам в #M12291820001262законодательном#Sпорядке прав, свобод и обязанностей, а также законных #M12291 820001467интересов#S человека как субъекта права. Права и свободы представляют собой социальные возможности #M12291 820000853гражданина#S, признанные и обеспеченные государствам, обязанности — также социальные возможности, выражающие притязания государства к #M12291 820000853гражданину#S, его поведению.
Отраслевой правовой статус– права, свободы и обязанности, которые определены законом определеннойотрасли.
Межотраслевой правовой статус– процессуальные права и обязанности (гражданский процесс, уголовный процесс, арбитражный процесс).
Специальный правовой статус– дифференцируется по специальности, образованию, территории проживания, по возрасту.
Правовой статус по юридической принадлежности государству – граждане, иностранцы, беженцы, лица без гражданства, вынужденные переселенцы. Правовые статусы закрепляются в законодательстве и законодательно гарантируются: Англия (1215) «Великая хартия вольностей» (права гарантированные монархом); США «Правила Миранды» (права задержанных).
#G0Гражданин – 1) (в #M12293 4 820001652 567846718 4294967294 4294961000 4 5152056702249773763 3232494294 4294871853конституционном праве#S) лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. Г. имеет определенную правоспособность, наделен правами, свободами и обременен обязанностями. По своему правовому положению Г. конкретного государства отличаются от иностранных Г. и #M12293 3 820001845 2210214720 495436053941585009 4 2827 2337732223 1399352108 3200576884лиц без гражданства#S, находящихся на территории этого государства. В частности, только Г. принадлежат политические права и свободы.2) (в гражданском праве) — субъект #M12291820000865гражданского права#S, один из видов участников гражданских правоотношений. Способность иметь #M12291 820000865гражданские права#S и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми Г. Правоспособность Г. возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Г. могут иметь #M12291 820001403имущество#S на праве собственности; #M12291 820002108наследовать#S и #M12293 2 820001243 567846718 1760243160 2235244644 2822413036977 1110161064 4099781713 4294967294завещать#S #M12291 820001403имущество#S; заниматься предпринимательской и любой иной незапрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать местожительства; иметь права #M12291820000030авторов произведений#Sнауки, литературы и искусства, #M12291820001376изобретений#S и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные не имущественные права.

20. Международная защита прав человека.
#G0Права человека — понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и #M12291 820001772культурной#S сферах. Понятие П. ч. появилось еще в эпоху буржуазных революций. П. ч. носят естественный и #M12291820002183неотчуждаемый#Sхарактер. Свободное и эффективное осуществление П. ч. является одним из основных признаков #M12291 820000863гражданского общества#S и правового государства. П. ч. принято делить на абсолютные и относительные. Ограничение или временное приостановление первых не допускается в демократическом государстве ни при каких обстоятельствах. Абсолютными являются такие фундаментальные личныеП. ч. как право на жизнь, право не подвергаться пыткам, #M12291 820002105насилию#S, другому жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению или #M12291 820002048наказанию#S, право на #M12291 820002192неприкосновенность частной жизни#S, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, свободу вероисповедания, а также право на судебную защиту, правосудие и связанные с ними важнейшие процессуальные права. Все остальные П. ч. являются относительными и могут бытьограничены или приостановлены на определенный срок в случае введения режимов чрезвычайного или #M12291 820000634военного положения.#S
Гарантии прав человека:
Общая гарантия – Конституция государства.
Специальные – законодательные гарантии о гражданстве, беженцах и т. д.
Уполномоченный по правам человека(омбудсмен) в данном государстве контролирует соблюдение прав.
Документы:
1. Устав ООН.
2. Международный билль о правах человека (всеобщая декларация прав человека (1948 г.)), международные пакты по правам человека (1966), факультативные протоколы к ним (последний отменил смертную казнь).
3. Региональный уровень –конвенции (Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод(1950); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995) – мало кто знает, даже профессионалы).
Европейская конвенция дает возможность международной защиты прав человека – обращение в международный судООН в Гааге. Созданный в 1949 г. Совет Европы по правам человека, входит 41государство, некоторые условно (Азербайджан). Важные органы: парламент, исполнительный комитет, европейский суд по правам человека.
Однако, чтобы обратиться нужно выполнить следующие условия:
1. необходимо исчерпать все возможности по защите своих прав внутри страны.
2. страна должна быть членом Совета Европы.
3. страна должна выполнить ряд требований Совета Европы (отмена смертной казни, передача УИН в МЮ, введение альтернативной воинской службы и т. д.), а также подписать и ратифицировать Европейскую конвенцию.
Европейский суд по правам человека, как правило, рассматривает дела-«модели», т. е. сходные между собой. Решения – восстановление в правах и материальная компенсация, государстваобязаны выполнять решения, иначе – штраф.
Россия – формально с 05.05.1999г. Но нет судьи от России. В сентябре 1999 г. проф. Ковнер. 2000 заявлений.

21. Понятие источника права и его классификация.
Источники права, являются важнейшим ключом к понятию права:
Тит Ливий назвал законы 12 таблиц источником всего Римского права.
Велись длительные дискуссии юристов о том, что источники и формы права есть одно и тоже. Современная юридическая наука признает только источники в качестве официальных документов, закрепляющих правовые нормы.
Казус – типичный случай, которым пользовались несколько поколений.
Казус – обычай – источник права; обычай – правовой обычай – закон.
Пути создания источников права:
1. Санкционирование – придание юридической силы социальным нормам полезным для государства. Государство санкционирует, т. е. удостоверяет, что данная норма становится источником права.
2. Право творчество – принятие правовых актов полномочным государственным органом.
3. Ратификация (признание) международных договоров или соглашений, чья юридическая сила признается для конкретного государства.
#G0Источники права — формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм#S. Основными видами И. п. в современных правовых системах являются #M12293 2 820002215 3727766196 42247829844294967294 4294961000 4 1407487113 862323809 4294967273нормативно-правовые акты#S и правовые #M12293 1 820002313 3727766196 422478298498292 2656767957 3407295021 3115529949 1945704117 413093448обычаи#S, судебные прецеденты, а также #M12291 820001947международные договоры#S и внутригосударственные #M12291 820001085договоры#S (#M12291 820001108договоры нормативного содержания#S). #M12293 0 820002215 3727766196 4224782984 4294967294 4294961000 41407487113 862323809 4294967273Нормативно-правовые акты#S обычно подразделяются на законы, нормативные акты (органов) #M12291820001487исполнительной#Sвласти, нормативные акты органов #M12291820001656конституционного контроля#S (#M12291 820002038надзор а#S), парламентские регламенты и постановления, акты (#M12291 820002417органов) местного самоуправления#S. В свою очередь, законы по степени важности подразделяются на основные(конституции), конституционные, органические и обычные. В РФ И. п. являются: Конституция РФ, федеральные #M12291820001655конституционные законы#S, федеральные законы, регламенты и др. нормоустанавливающие постановления палат Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, под законные нормативные акты отраслевых федеральных органов #M12291 820001487исполнительной#S власти, имеющие нормативный характер постановления высших федеральных судов, #M12291 820001947международные договоры#S и соглашения РФ, договоры о разграничении предметов ведения между органами го с. власти РФ и органами го с. власти субъектов РФ, конституции, уставы и др. нормативные акты субъектов РФ, договоры между субъектами РФ, акты органов местного самоуправления.
Классификация источников права(основные источники):
1. Правовой обычай –санкционированное государством правило поведения, которое стало юридической нормой вследствие своего общего значения и длительного применения. Примеры: з-ны Соломон а, 12 таблиц, Хаммурапи, Ману, Русская правда; мусульманское и иудейское право; сегодня применяются в Великобритании, Японии, в Африке, на о-в ах Тихого океана; Россия – обычаи делового оборота; мореплавание – морские обычаи.
2. Судебный прецедент – судебное решение высшей инстанции по конкретному делу, которое приобретает силу юридической нормы (обязательной для нижестоящих судов) и применяется при последующем разрешении подобных дел (Великобритания).
3. Нормативный правовой акт – это официальный письменный документ, принятый право творческим органом государства, в пределах его полномочий и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм.
4. Нормативный договор –соглашение, регулирующее взаимные отношения сторон и признаваемое государством в качестве обязательного к применению. Подписан о – много, обязательных – значительно меньше.

22. Правовой обычай: историческая роль и современное значение.
#G0Обычай — правило, форма поведения, в которыхзакреплено то, что складывалось в результате длительной общественной практики; основное средство регулирования поведения в условиях родового строя. Соблюдение обычая обеспечивается мерами общественного воздействия. С появлением государства О. становится #M12293 0820001505 1760235376 1486464851 1572662351 4294967292 2829166477 17985334032235156839 4источником права#S, его соблюдение обеспечивается принудительной силой государства.
Обычай правовой -представляет собой санкционированное государством правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного и длительного применения. Он является одним из древнейших и одним из важнейших для ранних правовых систем источников права.
Правовой обычай — это исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, которое взято под охрану государством, один из источников права. #M12291 820002313Обычаи#S складываются в процессе жизнедеятельности общества. Если они получают признание государства и обеспечиваются его принудительной силой, то становятся правовыми #M12291 820002313обычаями#S. Правовые обычаи составляют #M12291 820002315обычное право.
#G0Обычное право — система #M12291 820002211норм, правил#S поведения, основывающаяся на #M12291 820002313обычае#S. О. п. возникло в догосударственныйпериод развития стран и #M12291820002089народов#S, оно было широко распространен о в рабовладельческие и феодальные времена. К О. п. относятся Русская правда, Алеманнская правда, Салическая правда и т. п. По мере развития государств и их правовых систем О. п. уступает место закону.
Характерные черты и особенности правовых обычаев в основном совпадают с типичными признаками не правовых обычаев с той весьма существенной разницей, что первые, будучи санкционированыгосударством, приобретают юридическую силу и обеспечиваются в случае их нарушения государственным принуждением. В то же время как не правовые обычаи, не обладая юридической силой и не будучи источником права, обеспечиваются лишь общественным мнением.
Исторически правовой обычай, как источник права, предшествует всем другим источникам права. Впервые он возникает на переходном этапе от первобытно общинной, до государственной организации общества к государственной в результате санкционирования существующихобыкновений нарождающимися государственными структурами. В древних, государственно-организованных обществах правовой обычай занимал ведущее положение. В Древнем Риме, например, из правовых обычаев складывались важнейшие отрасли и институты права. Среди обычаев выделялись обычаи предков; обычаи, сложившиеся «в практике жрецов»; обычаи, сложившиеся в практикемагистратов; и др.
По мере развития общества и государства правовой обычай, а вместе с ним и обычное право постепенно вытеснялись законами и другими формами и институтами права, становились второстепенными источниками права. С возникновением крупных государственных образований и централизацией власти процесс вытеснения и замены правовых обычаев законами и другими нормативно-правовыми актами не только не медлился, а, наоборот, еще больше ускорялся.
В настоящее время правовые обычаи занимают незначительное место в системе форм (источников) права большинства стран. Однако их не следует недооценивать. Особенно когда речь идет, например, об обычаях, действующих в масштабе крупных регионов или в масштабе страны(обычаи торгового мореплавания, обычаи портов, международные обычаи и др.).#S

23. Судебный прецедент, как источник права.
В Древнем Риме решения преторов и других магистратов признавались обязательными при рассмотрении аналогичных дел. П. с. был обязателен для магистрат а, вынесшего решение, и на время, пока он занимал данную должность. Постепенно правила, сформулированные преторами, сложились в преторское право. Многие институты римского права сложились на базеП. с. Однако впоследствии Кодекс Юстиниана установил, что только законы имеют юридическую силу.
#G0Судебный прецедент (от лат. praecedens, род. падеж praecedentis предшествующий) — вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех суд оўтой же или низшей #M12291 820001458инстанции#S при решении аналогичного дела. Вне которых странах (в Великобритании, в большинстве штатов США, в Канаде. Австралии) П. судебный признается #M12291820001505источником права#Sи лежит в основе всей правовой системы. В соответствии с доктриной, господствующей в этих странах, судья, создавая судебный П., не создает правовой нормы, а только формулирует то, что вытекает из «общих начал права, заложенных в человеческой природе». В ряде государств (напр., во Франции, ФРГ, Бельгии) судебный П. имеет значение для решения вопросов применения права, восполнения пробелов в законе, признания обычая; на основе П. вносятся отд. дополнения в действующее #M12291820001262законодательство#S, дается толкование закона. Правило прецедента традиционно рассматривалось какжесткое: судья, принимая решение, должен учитывать все предшествующие П. с. Однако судья свободен в выборе П. с., может отвергнуть имеющиеся П. с., сославшись на отличные обстоятельства дела. П. с. следует отличать от прецедента парламентского однократных решений парламентов, палат или их председателей, главным образом процедурного характера, которые впоследствии применяются в парламентской практике в аналогичных ситуациях. В дальнейшем прецеденты часто преобразуются в нормы регламентов, но до этого действуют как самостоятельный источник парламентского права. В Великобритании Спикер Палаты общин вправе издавать правила, являющиеся источником парламентской процедуры. В парламенте Франции традиционно особую роль играют прецеденты в области парламентского права, с помощью которых формулируются правила регламента. Существует также прецедент административный (например, решения принимаемые административными органами или административными судами).
#G0Прецедентное право — правовая система, в которой основным #M12291 820001505источником права#S признается прецедент судебный, т. е. решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательно для всех судов равной и низшей #M12291 820001458инстанции#S при рассмотрении ими аналогичных дел. Эта система дает возможность суду выполнять право творческие функции не только в случае отсутствия соответствующего закона, но и при наличии недостаточно четкой нормы. Характерна для Великобритании (точнее для Англии, поскольку в Шотландии действует с вое особое право), США и других стран, воспринявших английское право. В рамках П. п. сложились две ветви: общее право и право справедливости.
П. с. официально признается источником права в государствах общего права (Великобритания, большинство штатов США, Австралия, Канада Северная Ирландия, Новая Зеландия, а также право36 бывших колоний Британской империи членов Содружества), хотя в разных странах существуют определенные различия в роли П. с. П. с., подобно конвенциональной норме (см. выше) и доктрине, считаются неписаной частью права, хотя они и имеют документальное выражение. Специалисты в области англо-саксонского права придерживаются фикции неизменности права: судья не творит правовую норму, но лишь открывает право, формулирует то, что вытекает из его общих начал. Следование судов предыдущим судебным решениям объясняется прежде всего желанием упрочить стабильность и ясность право применения. Нормы общего права являются более гибкими и менее абстрактными, чем нормы права роман о-германских систем, что делает право более казуистичным и менее определенным. Правило прецедентапридает праву определенные рамки. В системах общего права решения судов общей юрисдикции по конституционным вопросам содержат не только вывод о соответствии или несоответствии нормативного акта Конституции, но и новые конституционно-правовые нормы, развивают, дополняют или изменяют конституционные положения. Решения судов Англии часто используются в судах США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, и наоборот.

24. Договор (нормативное соглашение) как источник права.
#G0Договор — в гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении #M12291 820000865гражданских прав#S и обязанностей, разновидность сделки. Термином Д. обозначают также гражданское правоотношение, возникшее изД., и документ, в котором изложен о содержание Д., заключенного в письменной форме. Участниками Д. могут быть физические и юридические лица, государство, государственные и #M12291 820002030муниципальные образования#S. ГК РФ (ст.1) определяет в качестве одного из основных начал #M12293 2 820000862 2235156812 1651630484 838954752 2304654482906719892 4294967294 255338171 100790гражданского законодательства#S принцип свободы договора. Д. должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Д., по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признаетсяД., по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Д. предполагаетсявозмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Д. вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенногоими Д. применяются к их отношениям, возникшим до заключения Д. Законом или Д. может быть предусмотрен о, что окончание срока действия Д. влечет прекращение обязательств сторон по Д. Д., в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия Д. не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Д. считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям Д. Существенными являются условия о предмете Д., условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для Д. данного вида, а также все те условия, относительно которых поза явлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
#G0Договор нормативного содержания — соглашение двух или более субъектов права, в котором содержатся #M12291 820002211нормы права#S, регулирующие их взаимоотношения. Является одним из источников права. Примером такого соглашения может служить Федеративный #M12291 820001085Договор#S, заключенный между субъектами Российской Федерации. Д. н. с. характеризуется тем, что его участники #M12291 820001074добровольно#S вступают в него и возлагают на себя обязанности, вытекающие из его содержания.
#G0Международный договор — соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами #M12291 820001931международного право#S относительно установления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей в политических, экономических или иных отношениях. М. д. является основным источником #M12291 820001931международного права#S. М. д. родовое понятие, охватывающее все международные соглашения. которые могут иметь самые безличные наименования: #M12291 820001085договор#S, соглашение, пакт, трактат. конвенция, декларация, #M12291820001604коммюнике#S, протокол и т. п. Твердо установленного значения тех или иных названий не существует. Независимо от наименования, все #M12291 820001085договоры#S имеют одинаковую юридическую силу. Как правило, они заключаются в письменной форме. М. д. в устной форме встречаются редко, но возможны (т. наз. #M12293 2 8200010263629216031 3618173640 0 0 0 0 0 0джентльменские соглашения#S) . По числу участников М. д. делятся на двусторонние и многосторонние (региональные или универсальные). Если в М. д. могут участвовать все заинтересованные государства, то он называется открытии(см. Открытые международные договоры). При ограничении возможного участия в соглашении по каким-либо критериям это будет закрытый международный договор. М. д. могут быть правомерными и неправомерными. Юридическая сила последних может быть признан а недействительной (см. Недействительность международного договора). М. д., как правило, состоит из преамбулы (содержит мотивы и цели #M12291 820001085договора#S), конкретных постановленнй, касающихся существа регулируемых отношений, и заключительных постановлений (о сроке действия #M12291 820001085договора#S, порядке его продления, предупреждения об отказе от #M12291820001085договора#S, условиях его вступления в силу, утверждения н др.). #M12291 820001085Договор#S может иметь приложения, конкретизирующие основные его положения и обладающие одинаковой юридической силой с текстом самого М. д. Двусторонние М. д. большей частью составляются на языках договаривающихся сторон; многосторонние — на одном, двух и более языках. Подписанный договаривающимися государствами М. д., как правило, подлежит ратификации или утверждению (принятию). Он вступает в силу после его подписания, если это прямоуказано в #M12291 820001085договоре#S, или после обмена ратификационнымиграмотами либо сдачи их на хранение #M122931 820000995 2097490400 2235156812 4 4234331087 3846192513 6 2787334193297342578депозитарию#S. М. д. публикуются, как правило, заключившими их сторонами в официальных правительственных изданиях, периодической печати, сборниках и т. п. По #M12291 820001262законодательству#S ряда стран обнародованные(промульгированные) М. д. имеют силу закона. Государства могут регистрироватьзаключенные ими договоры в Секретариате ООН и в органах др. #M12291 820001936международных организаций#S. #M12291 820002393Опубликование#S зарегистрированных М. д. производится в сборниках, издаваемых ООН. Действие М. д. прекращается: пои стечении срока его действия; в связи с выполнением установленных им обязательств; по взаимному согласию сторон; в порядке денонсации (см. #M12293 0 820000991 2097490400 22351568124294967294 3665987413 4 2193671800 3021466579 4294967294Денонсациямеждународного договора#S); пересмотра (ревизии); в порядке аннулирования (см. Аннулирование международного договора) и др. Порядок заключения, исполнения и денонсации регулируется правом международных договоров. М. д. посвящены Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. н Венская конвенция о правопреемстве государств вот ношении #M12291 820001085договоров#S 1978 г.

25. Нормативный правовой акт: понятие и классификация.
Нормативный правовой акт – это официальный письменный документ, принятый право творческим органом государства, в пределах его полномочий и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм#G0.
Нормативно-правовой акт — это властное предписание государственных органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет #M12293 1 8200022113160335967 4171726715 4294967292 2829166477 124731163 3021084616 42247829843242750807нормы права#S(закон, кодекс, постановление, инструкция и др.). Он является основным #M12293 0 820001505 3160335967 4171726715 43936339295 1760235376 1486464851 1572662351 4294967292источником права#S в РФ и европейских государствах. НПА образуют стройную систему, основанную на их юридической силе.
НПА – создает нормы права.
Акт право применения – применение норм права, судебные решения, приказы.
Акт официального толкования –разъясняет нормы права (комментарии).
НПА:
а). Конституция – принимается на референдуме, парламентом или учредительным собранием (специальным органом созданным для принятия конституции), а также может быть актраирована (дарован а) монархом народу. Самая старая – Конституция США, самая свежая – Финляндия. Конституция может быть изложен а в одном акте, а может представлять собой совокупность конституционных актов (Швеция, Австрия, Израиль) или систему конституционных актов, судебных процедур и конституционных обычаев. Могут быть разными по объему: США (9 (?)) и Индия 450 статей и более 100 поправок.
б). Закон – нормативно-правовой акт высшей юридической силы, принимается в особом процедурном порядке, непосредственно народом или его представительным органом. Также может приниматься на референдуме. В зависимости от юридической силы закона можно выделить: законы о поправках в конституцию; конституционные (органические) законы; обычные (ординарные законы).
Сегодня в РФ подготовлен о более100 поправок к конституции, рассматриваются в ГД РФ – 5 (считаются принятыми если ГД –2/3, СФ – ? и 2/3 субъектов федерации, утверждается президентом).
Конституционные законы – законы в развитие положений конституции (в РФ – всего подготовлен о 14 ФКЗ), принятые законы (8) упоминаются в тексте конституции, 6 ФКЗ находятся в стадии разработки. В гл. 5 Конституции описан порядок принятия ФКЗ.
Обычные законы принимаются парламентом, в 2-х палатном парламенте нижней палатой.
в). Под законные акты –нормативно-правовые акты принимаемые исполнительными органами власти на основе закона. Их очень большое количество, они должны соответствовать законам и исполнять закон. В России особенность – Президент из дает указы в исполнение законов, но не является исполнительной властью – условно-под законные акты(временные законы).
г). Международные договора и внутригосударственные (федерация) договора: Свойственен процесс ратификации(одобрения) парламентом, только затем вступает в законную силу. Если один ратифицировал, а другой – нет, договор не действителен.
д). Иные: 1) общепризнанные принципы и нормы международного права (часть российской правовой системы), юридические доктрины (юридическая наука), мнение юристов о праве (применяется в мусульманском праве); 2) религиозные тексты (ислам, Ватикан).
В государствах, где преобладаламарксистко-ленинское учение в качестве источника права рассматривалось революционное правосознание, революционная законность (сегодня в Ливии в качестве источника права – изречения Кадаффи).

26. Закон и его место в правовой системе. Виды законов. Конституция, как основной закон государства.
#G0Закон — юридический акт, принятый высшим представительным органом го с. власти либо непосредственным волеизъявлениемнаселения (напр., в порядке референдума) и регулирующий, как пр., наиболее важные общественные отношения. З. составляет основу системы права государства. З. обладает наибольшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех иных #M12291 820002405органов государства#S. Наконец, для З. характерен особый порядок принятия, специальная законотворческая процедура, распадающаяся на ряд стадий: #M12291820001272законодательная инициатива#S, обсуждение #M12291820001263законопроекта#S, принятие закона и его #M12291 820002393опубликование#S. Будучи единым по способу формирования, положению в правовой системе государства и роли в регулировании общественных отношений, З. в то же время делится на определенные виды. В частности, по значимости содержащихся в законе норм они делятся на конституционные, органические и #M12291 820002311обыкновенные#S (см. соответственно #M12291 820001655Конституционный закон#S, #M12291 820002416Органический закон#S). Обычные З. делятся на #M12291 820001568кодификационные#S и текущие. В федеративных государствах различаются также З. федеральные и З. субъектов федерации. Особую категорию составляют чрезвычайные законы.
#G0Законодательная инициатива — официальное внесение #M12293 3 820001263 14110845093441288739 4294960712 2606118534 4294967267 2976668005 2822 1467121053законопроекта#S в #M12291 820001262законодательное#S учреждение в соответствии с установленной процедурой. З. и. — первая стадия #M12293 2820001273 1411084509 3441288739 2486448392 3446631522 4294967267 11 32736682362320869381законодательного процесса#S, т. е. установленного, как пр., конституцией порядка принятия закона. Влечет за собой обязанность соответствующего #M12291 820001262законодательного#S органа рассмотреть данный #M12293 1 820001263 1411084509 3441288739 42949607122606118534 4294967267 2976668005 2822 1467121053законопроект#S на своем заседании. В РФ субъектами права З. и. в соответствии со #M12293 09004937 1265885411 7615836 77 2384949398 1411084509 3441288739 40441585503334782823ст.104 Конституции РФ#Sявляются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, #M12291 820001008депутаты#S Государственной #M12291 820001180Думы#S, Правительство РФ, #M12291 820001262законодательные#S (представительные) органы субъектовРФ, а также Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший #M12291 820000206Арбитражный Суд#S РФ по вопросам их ведения.
#G0Органические законы — законы, к-рые принимаются по прямому предписанию конституции (т. е. на основе ее #M12291 820000394бланкетных норм#S) и в порядке, отличающемся от порядка принятия как конституции, так и обычных законов. Как пр., конституции предусматривают принятие О. з. по вопросам #M12291 820001356избирательной системы#S, режима чрезвычайного положения, статуса высших #M12291 820001487исполнительных#S и судебных #M12291 820002405органов государства#S и т. п. О. з. известны в основном #M12291 820001652конституционному праву#S стран романской системы права (Франция, Испания, Румыния, Чили и др.). В Бразилии О. з. называются дополнительными законами.
Обыкновенные законы —
#G0Кодификация — процесс сведения к единству #M12291 820002215нормативно-правовых актов#S путем переработки их содержания. К. всегда носит официальный характер. В процессе К. отбрасывается часть устаревшего нормативно-правового материала, внутренне увязываются ирубрицируются части #M12291 820002215нормативно-правовых актов#S, формируется структуракодифицированного акта со своим специфическим соде ржанием. В настоящее время примером К. в РФ является работа над #M12291820002057Налоговым#Sкодексом РФ, который должен заменить большое число действующих #M12291 820002057налоговых#S законов.
#G0Конституция (от лат. constitutio — установление, устройство) — в материальном смысле представляет собой писаный акт, совокупность актов или конституционных #M12291820002313обычаев#S, которые прежде всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и #M12291 820000853гражданина#S, а равно определяют основы общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти, их #M12291 820001610компетенцию#S и взаимоотношения, го с. символику и столицу; в формальном смысле представляет собой закон или группу законов, обладающих высшей юридической силой по отношению ко всем остальным законам. К — наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются ценности, #M12291 820001460институты#S и нормы конституционного строя, основы го с.-правового регулирования качественных общественных связей и отношений государственной власти. К. — признак государственности. Различаются также понятия юридической и фактической К. Юридическая К., в материальном и формальном смысле, это всегда определенная система правовых норм, регулирующих указанный выше круг общественных отношений, фактическая К. — это сами такие отношения, т. е. то, что реально существует. По форме К. делятся накодифицированные, некодифицированные и смешанного типа. Кодифицированнойявляется К., если она представляет собой единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного характера. Если те же вопросы регулируются несколькими писаными актами, то К. является некодифицированной. К. смешанного типа включают в себя не только парламентские законы и судебные прецеденты, но также #M12291 820002313обычаи#S и доктринальные толкования, т. е. являются частично писаными. По способу внесения в них изменений К.-и делятся на гибкие и жесткие. Первые могут быть изменены путем принятия обычного закона. Вторые могут быть изменены только путем специальной усложненной процедуры, требующей, как пр., квалифицированного большинства голосов членов парламента, а иногда также проведения референдума для утверждения поправок к К., ратификации этих поправок определенным числом субъектов федерации и т. п. По срокам действия К.-и делятся на постоянные и временные.#S

27. Под законный нормативный акт и его виды.
#G0Под законный акт — правовой акт #M12291 820002405органа государственной#S власти, имеющий более низкую юридическую силу, чем закон. П. а. принимаются на основании и во исполнение законов. В РФ на федеральном уровне к П. а. относятся указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, акты Центрального банка РФ, #M12291 820001983министерств#S, государственных комитетов и других органов #M12291 820001487исполнительной#S власти, а также постановления палат Федерального Собрания РФ, решения судов и #M12291 820000206арбитражных судов.#S

28. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц:
а) вступление в действие повремени:
— с момента принятия;
— с момента подписания;
— со времени указанного в самом нормативном акте;
— по истечению указанного срока (10 дн.) после опубликования (Российская газета, Собрание законодательства РФ, Парламентская газета).
— поэтапно (частями) (У К РФ, НК РФ).
б) прекращение действия повремени:
— по истечении срока на которым был рассчитан;
— в виду принятия нового акта по этому вопросу;
— в случае введения в юридическую силу международного договора (право приоритета) противоречащего действующему нормативному акту;
— в случае признания акта утратившим силу;
— в случае признания акта не конституционным;
— в случае признания акта недействующим на территории страны (РФ признала действие законов СССР на территории государства, отменить их нельзя, но можно признать недействующим на территории РФ).
в) действие в пространстве: общее правило — нормативный акт действует на той территории, на которую распространяется юрисдикция органа его принявшего (ГД РФ – Россия, ЗС РК – РК).
д) действие по кругу лиц: общее правило – нормативный акт распространяется на тех лиц, в отношении которых распространяется юрисдикция органа его принявшего (общефедеральные на все население РФ; искл. инвалиды, беженцы, перемещенные лица, воинская служба). Могут быть лица находящиеся на территории страны, но не подпадающие под юрисдикцию государства – дипломаты.

29. Система права: понятие и основные компоненты.
Система права — #G0строение #M12291 820002127национального#S права, заключающееся в разделении единых по назначению в обществе внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отраслями и #M12291 820001461институтами права#S. Отрасли права делятся на #M12291 820001461институты права#S Например, такая отрасль права, как #M12291 820000865гражданское право#S, делится на #M12291 820001461институты права#S собственности, #M12291 820002330обязательственного права#S, авторского права, права #M12291 820002108наследования#S и др.
Правовая система –
Система права сочетается с другими понятиями правовой системы:
СП (внутренняя система) < ПС (все права) СП (теория + НА) > СЗ-в а (НА)
Система права – объективно обусловленное внутреннее построение права, которое выражается в объединении и рассмотрении нормативных материалов в определен ной последовательности:
НП (норма права) < ПИ (правовой институт) < ОП (отрасль права) < О С (отраслевая семья) < СП #G0Институт права - обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. Однако в некоторых случаях одни и те же общественные отношения регулируются нормами различных отраслей права. Тогда И. п. могут образовывать нормы двух и более отраслей права. Система права -объективное, обусловленное системой общественных отношений внутреннее строение национального права, заключающееся в разделении единых по своей социальной сущности и назначению в общественной жизни, внутренне согласованных норм наопределенные части, называемые отраслями и институтами права. Отрасль права - наиболее крупное и относительно самостоятельное подразделение с. п., включающее в себя правовые нормы, регулирующие определенную, качественно обособленную сферу общественных отношений и обычно требующие специфических средств правового воздействия. Например, нормы, которые регулируют трудовые отношения и определяют права и обязанности рабочих и служащих, составляют трудовое право. Отрасль права в свою очередь обычно делится на составные части, именуемые правовыми институтами. В правовой институт входят нормы, регулирующие однородные отношения и отличающиеся качественным единством. Так, семейное право делится на такие институты как порядок заключения и прекращения брака, права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи и др.). Наряду с отраслевыми институтами существуют и так называемые межотраслевые (комплексные) институты, состоящие из норм различных отраслей, но регулирующие комплекс взаимосвязанных, родственных отношений (законодательство о здравоохранении, народном образовании и др.). Основаниями деления права на отрасли и институты являются предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования - это качественные особенности, своеобразие регулируемых правом отношений в различных сферах жизни общества. Так, правовой регламентации подвергаются имущественные, семейные, организационно-управленческие, трудовые, финансовые и прочие качественно самостоятельные отношения. Метод правового регулирования -второе, дополнительное основание деления права на отрасли. Это установленные правом специфические способы и приемы, с помощью которых государство воздействует на определенные виды общественных отношений. Так, право может воздействовать на поведение людей путем властных категорических требований(административное, уголовное право), а может давать им возможность в рамках закона самим устанавливать свои права и обязанности путем соглашений(гражданское и некоторые другие отрасли права). С. п. носит объективный характер, обусловленный реально существующей системой общественных отношений. Она не может создаваться по субъективному усмотрению законодателя, не зависит от его воли и желаний. Объективность существования с. п. подтверждается тем обстоятельством, что в современных цивилизованных государствах существуют однородные отрасли права, идентичные всем странам (конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.). При проведении тех или иных законодательных преобразований с. п. сохраняет устойчивость, стабильность. Правовые реформы обычно осуществляются в рамках общей схемы строения права, существующей объективно и неподвластной законодателю. Будучи устойчивой к изменениям законодательства, с. п. служит основой для преемственности правовой формы, сохраняя для новых поколений выработанные многовековой практикой элементы общих компонентов права: нормы, институты, отрасли. С. п. характеризуется единством ивзаимосвязанностью входящих в нее норм, обусловленными единством целей и задач правового регулирования, едиными принципами, определяющими сущность права. Регулирующая сила правовых норм невозможна без их взаимосогласованности и общей целенаправленности. Право, разделяясь на определенные элементы: нормы, институты, отрасли, оказывает регулирующее воздействие на общественные отношения всей совокупностью юридических средств. Чем больше между собойсогласованы элементы с. п., так эффективнее проявляется социальная отдача права. 30. Норма прав: понятие, содержание и виды. НП (юридическая норма, правовая норма) – общеобязательное правило поведения, устанавливаемое в официальных документах и обеспеченное силой государственной власти. Пример: Конституция –раздел – глава – статья – правило поведения (НП). Признаки (те же, что у понятия права) – нормативность, общеобязательность, мера свободы, носит формально-определенный характер, НП не персонифицирован а. НП состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. Гипотеза – условие («если»); Диспозиция – правило («то»); Санкция – взыскание («иначе»). Г + Д + С = Если компания А заключила договор поставки продукции Х компании В, то она обязан а поставить эту продукцию в установленные договором сроки, иначе к ней будут примененыфинансовые санкции (пример). Конституция состоит в основном из Диспозиции, реже – Гипотезы, совсем редко – Санкция. Логически доводят до полного понятия. ПН могут объединяться в ПИ –совокупность правовых норм, регулирующих однородные отношения; #G0обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. Однако в некоторых случаях одни и те же общественные отношения регулируются нормами различных отраслей права. Тогда И. п. могут образовывать нормы двух и более отраслей права. (Конституция –институт конституционного права, законодательная система – институт законодательной власти, Правительство – институт исполнительной власти.) #G0Норма права - общеобязательное правило поведения, установленное или санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. Формой существования Н. п. являются соответствующие #M12293 4 820002215 1901972151 42247829843270468021 3668552941 3277815429 1955387115 4 12нормативно-правовые акты#S, а также иные #M12293 3 820001505 62138524 42247829842373944408 2777558596 4294967268 11 4294967294 1222144579источники права#S. Виды Н. п. зависят от основания их классификации. Всякая Н. п. предписывает лицам определенную форму поведения. Она или обязывает, или запрещает, или уполномочивает (дозволяет) совершать или воздержаться от совершения определенных поступков. В связи с таким подходом к ним, их можно классифицировать на: обязывающие, запрещающие и уполномочивающие. Обязывающие - это нормы права, предписывающие лицам совершать определенные положительные действия. Примером может служить норма #M12291820000865гражданского права#S, которая устанавливает, что каждый участник общей #M12291 820001152долевой собственности#S обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате #M12291 820002057налогов#S, сборов и иных платежей по #M12291 820002280общему имуществу#S, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Запрещающие - юридические нормы, указывающие на недопустимость совершения лицом каких-либо действий. Иначе говоря, они требуют воздержания от них. Так, в соответствии с нормами #M12291 820000865гражданского права#S не допускается односторонний отказ от #M12291 820001490исполнения обязательства#S и одностороннее изменение условий #M12291 820001085договора#S. Уполномочивающие - нормы права, которые предоставляют лицам возможность совершения определенных действий, влекущих юридические последствия. Так, в семейном праве действует норма, в соответствии с которой при заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию. По форме предписания нормы права разделяются на императивные и #M12291820001061диспозитивные#S. Императивные (категорические) Н. п. содержат властные предписания, отступления от которых не допускаются. Примером может служить норма трудового права, указывающая на недопустимость замены отпуска денежной компенсацией. #M12291 820001061Диспозитивные#S нормы предоставляют субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей. При отсутствии такой договоренности вступает в действие второе предписание, содержащееся в них. В качестве примера #M12291 820001061диспозитивной#S нормы служит предписание трудового права, которая устанавливает, что при переводе работников на другую работу, когда это связан о с переездом их в драю местность, им и членам их семей выплачивается стоимость проезда, расходы на перевозку #M12291 820001403имущества#S, суточные и т. д. При отказе работников от перевода на работу в другую местность указанные суммы не выплачиваются. В зависимости отце левого назначения нормы права распадаются на: регулятивные и охранительные.1. Регулятивные нормы права представляют собой предписания, устанавливающие права и обязанности участников правоотношений. Примером регулятивных норм может служить раздел Конституции РФ, закрепляющий права и #M12291 820002316обязанности граждан#S. 2. Охранительные нормы права регулируют общественные отношения, связанные с юридической ответственностью и применением мер государственного принуждения. Они еще называются нормами процессуального права. Примером может служить уголовно-процессуальный или гражданско-процессуальный кодексы. Нормы права можно классифицировать и в зависимости от отраслей права. Различают: административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые нормы права, нормы трудового, экологического, международного, конституционного, хозяйственного и других отраслей права. Эта классификация базируется на предмете и #M12293 2 820001978 4276429764 42247829843017084324 769747360 319078068 1151658553 396586 1355511609методе правового регулирования#S. В зависимости от субъекта, издавшего нормы, следует различать: 1) #M12291820001262законодательные#S,2) под законные и 3) делегированные (изданные #M12291 820002288общественной организацией#S по поручению государственного органа) Н. п. По времени действия нормы. права подразделяются на: 1) постоянные(действуют до их официальной отмены) и 2) временные (действуют только в пределах определенного промежутка времени, по истечении которого они прекращаютсвое действие). По кругу лиц, на которых распространяется действие норм права, они классифицируются на: 1) общие и 2) специальные. К первым относятся нормы права, распространяющие с вое действие на всех лиц, проживающих в пределах данной местности, государства, ко вторым - действующие лишь в отношенииопределенной категории лиц (военнослужащих, студентов, работников правоохранительных органов и т. п.). По степени определенности следует различать: бланкетные и отсылочные. Бланкетные Н. п. представляют собой такие правила поведения, действие которых основывается на содержании специфических правил. Примером может служить статья #M122919026913У К РФ#S, предусматривающая уголовную ответственность за нарушение #M12291 820001155должностным лицом#S правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, если это нарушение могло повлечь за собой #M12291 820002197несчастные случаи#S с людьми или иные тяжкие последствия. Очевидно, что действие этой статьи #M12291 9026913У К#S основывается на специфическом содержании указанных норм. Отсылочные Н. п. непосредственно указывают на другие нормы права как на условие своего действия. В частности, #M122931 9026913 4294967277 14 4294967292 14 24 27 7714432 166068413статья 204У К РФ#S предусматривает уголовную ответственность за не оказание помощи при столкновении судов илинесообщение названия судов и при этом делает ссылку на #M12293 0 9026913 4294967277 14 4294967292 14 24 27 7616469166068413статью 129 У К#S"Не оказание капитаном судна помощи терпящим бедствие". 31. Отрасль права. Основные отрасли российского права. ПИ объединяются в отрасли права – совокупность правовых институтов регулирующих определенныеобщественные отношения. (Конституция – институт конституционного права –конституционное право (отрасль)). Основные отрасли (кодекс): а) Конституционное право б) Административное право (КоАП) в) Финансовое право (НК, закон о бюджете) г) Гражданское право (ГК РФ, 2части) д) Гражданский процесс (ГПК РФ) ж) Трудовое право (КЗоТ) з) Семейное право (С К РФ – 97 г.) и) Земельное право к) Экологическое право (З-н) л) Уголовное право (У К РФ) м) Уголовный процесс (УПК РФ) н) Уголовно-исполнительное право(УИК РФ) Отрасли права объединяют по признаку (что) и по методу (как) правового регулирования: процессуальное и материальное право; публичное и частное право. ПП – процедурные нормы, МП – все остальное. Публичное и частное разделяют потому, чьи интересы защищает право: публичное – власть, частное – граждан. Методыдиспозитивные, предполагается равенство сторон (ГП и то, что вытекает из него –ТП, СП, ТП, ПП и т. д.) 32. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. #G0Публичное право - совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) #M12291 820001467интерес#S, в отличие от отраслей права, направленных на защиту частного #M12291820001467интереса#S(частного права). К таким отраслям относятся: международное публичное право, #M12291 820001652конституционное право#S, #M12291 820000064административное право#S, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуальное и ряд др. #G0Частное право - собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие отношения, обеспечивающие частные #M12291 820001467интересы#S, независимость и инициативу #M12291 820001428индивидуальных#S собственников и объединений (#M12291 820001708корпораций#S) в их имущественной деятельности ив личных отношениях, в отличие от публичного права, регулирующего и охраняющего общие #M12291 820001467интересы#S. Ядро Ч. п. составляет #M12291 820000865гражданское право#S, регулирующее имущественные, связанные с ними не имущественные отношения, а также торговое право в различных его разновидностях (в тех странах, где действует торговое право). #G0Материальное право - юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы М. п. закрепляют формы собственности, юридическое положение #M12291 820001403имущества#S и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус #M12291 820000853граждан#S, основания и пределы ответственности за правонарушения и т. д. Объектом М. п. выступают, таким образом, имущественные, трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое(материальное) содержание данных отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы М. п. определяют взаимные права и обязанности их участников. Противоположность М. п. составляет процессуальное право. #G0Процессуальное право - часть #M12291 820002211норм правовой#S системы, регулирующая отношения, возникающие в процессе раследования преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, #M12291820000203арбитражных#Sдел, а также дел об #M12291 820000065административных правонарушениях#S, и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства. П. п. неразрывносвязано с #M12291 820001908материальным правом#S, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его осуществления и защиты. 33. Внутригосударственное и международное право. Соотношение внутригосударственного и международного права: все вышеперечисленные отрасли права это нормы внутригосударственного права. Международное право - #G0система договорных и обычных норм и принципов, регулирующих международные отношения и выражающих относительно согласованную волю государств, обусловленную действием закономерностей общественного развития данной эпохи. Соблюдение МП обеспечивается #M12291 820001428индивидуальным#S или коллективным принуждением со стороны государств, пределы и формы которого определяются ими в процессе совместного нормотворчества. Нормы МП регулируют отношения государств в условиях и в сфере как сотрудничества, так и борьбы. К этой области отношений относятся нормы и принципы, регулирующие порядок разрешения споров, поведение государств во время вооруженных конфликтов, устанавливающие формы и виды ответственности за правонарушения и т. п. МП делится на публичное и частное. Публичное МП регулирует отношения между государствами и политическимиобразованьями государственно-правового характера обладающими способностью осуществлять публичную власть в той или иной стране, а также между создаваемыми ими #M12291 820001936международными организациями#S и между такими организациями, с одной стороны, и государствами - с другой. #M12291 820001934Международное частное право#S регулирует гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, оно по своему характеру отличается от публичного МП. Публичное МП принципиально отличается также от #M12291 820002127национального#S правь любого государства. Так, субъектами МП выступают государства, субъектами #M12291 820002127национального#S права - физические и юридические лица и органы данного государства; объектом регулирования в МП являются международные(межгосударственные) отношения, в #M12291820002127национальном#Sправе - общественные отношения внутри страны; нормативные источники в МПсоздаются государствами на основе соглашения, а источники #M12291 820002127национального#S права составляют закон иподзаконные акты высших органов власти и государственного управления; соблюдение норм #M12291 820002127национального#S права обеспечивается специальным #M12291 820000196аппаратом государственного#S принуждения, тогда как обеспечение норм МП происходит путем применения #M12291 820001428индивидуального#S или коллективного принуждения, пределы и формы которого определяются специальными принципами и нормами международного права. МП действует как компромисс государств, государства соглашаются на признание определенных норм права на своей территории. МП – это особая система, источник – международные конвенции, договора и соглашения; международные обычаи – их много; решения международных судов; доктрины – мнения юристов-между народников. Дипломатическое, консульское право – новое. 34. Понятие правовой системы и ее классификация. Правовая система – Особенности национального характера: Англия – почтение к судам, судьям, традиции решать споры в суде. Япония – стремление «не выносить сор из избы». Национально-правовая система– конкретно-историческая совокупность прав, законодательства, юридической практики и правовой идеологии отдельной страны. Общие признаки права англосаксонских и европейских стран – на основе Римского права. Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, которая выделен а на основе общих источников и структуры права, а также исторического пути его формирования. Ре не де Вит, Ша фрез Келази«Основные правовые системы современности». Классификация (1): 1. Англосаксонское право; 2. Роман о-германское право; 3. Социалистическое право(критическое отношение). Классификация (2) (придерживаетсяОксамытный): 1. Континентальное (европейское) право: Правовые семьи: а) романская (латинская) – южная Европа; б) германская – центральная Европа; в) скандинавская – северная Европа (+ Эстония и Латвия); г) латиноамериканская; д) страны – бывшие колонии европейских государств. 2. Англо-американское право(Великобритания, 50 государств Содружества, США), особенность – существование и главенство судебного прецедента. 3. Смешенные правовые системы(мусульманское право, индийское право, дальневосточное право (конфуцианство), иудейское право). 4. Социалистическое право(определяется существование государственной коммунистической идеологии вот дельных странах). (КНДР, КНР, Куба, Лаос, Вьетнам, Камбоджа) 5. Пост советское право (12 стран СНГ). 35. Становление европейского права. Западная правовая традиция. Рецепция Римского права -заимствование римского права рядом западноевропейских стран, начиная с XII и особенно в XVXVI в в. Р. р. п. привела к тому, что в одних из этих стран римское частное право стало действующим, а в других оказало значительное воздействие на содержание национального гражданского права. Такая исключительная роль римского частного права, сохранившаяся за ним на протяжении трех исторических эпох(рабовладельческой, феодальной, капиталистической) объясняется тем, что римское право было наиболее совершенной формой права, основанного на частной собственности. Основной причиной Р. р. п. в феодальной Европе явилось развитие товарных отношений. Распад феодальных производственных отношений и растущая мощь городской буржуазии придали особое значение регулированию обязательственных, договорных отношений. Закрепленное в сборниках кутюмов феодальное право, основанное, в первую очередь, на земельных отношениях, не содержало предпосылок для регулирования все усложнявшейся области договорного права. В то же время эти предпосылки заключало в себе римское право. Римское право давало готовые формулы для юридического выражения производственных отношений развивающегося товарного хозяйства. Крайне важно было также то, что римское право выступало в качестве общего права для континентальной Западной Европы в противовес партикуляризм у обычного права, имевшего значительные различия в отдельных феодальных землях и городах. Поэтому Р. р. п. создавала единую правовую основу для развития европейской торговли. Вторая причина Р. р. п. заключалась в том, что короли, находя в этом праве государственно-правовые положения, обосновывавшие их претензии на абсолютную и неограниченную власть, использовали их в своей борьбе с церковью и с феодальными сеньорами. Изучение римского права начинается уже с XI в. Большую роль в этом деле сыграл Болонский университет, при котором была создан а школа глоссаторовкомментаторов римского права. Во Франции уже в XIIXIII в в. римское право преподавалось в университетах. Расцвет в изучении римского права во Франции приходится на XVI в., когда появилась так называемая «историческая школа», пытавшаяся давать историческое объяснение отдельных институтов римского права на основе тех общих данных истории, которыми она могла располагать. Возросший авторитет римского права не устранил, однако, деления Франции на области обычного и писаного права. На юге Франции Кодекс Юстиниана продолжал рассматриваться как письменное изложение общего обычая. На сев ере Франции римское право считалось не заменяющим, а только дополняющим кутюмы в качестве «писаного разум а». Таким образом, в отношении Франции нельзя говорить о полной Р. р. п. В Германии с усилением княжеской власти путем Р. р. п. осуществлялся процесс создания общего права. Старое обычное право германских племен отражало очень низкую ступень развития производительных сил и общей культуры и построить из него общее право было невозможно. Единственной известной немецким юристам законченной правовой системой было римское право. В германских университетах появились кафедры римского права. В XVXVIв в. издаются учебники, справочники, юридические словари, способствовавшие распространению римского права. Германские императоры покровительствовали римскому праву, так как они настаивали на своей преемственности с римскими императорами и охотно применяли к себе все положения о власти последних. Таким обр., в XV в. римское право широко проникло в Германию и пустило там достаточно глубокие корни. В XVI в. римское право сделалось основным источником норм права, особенно гражданского, во всех германских судах. Положения римского права играли роль общего для всех земель права, однако вот дельных землях в это же время шел процесс кодификации земского права. Наиболее известной кодификацией является Прусское Земское Уложение 1794г. Р. р. п. в какой-то мере коснулась и Англии. В качестве составного элемента римское право в английское общее право не вошло, но оказало большое влияние на развитие юридических доктрин в XII иXIII в в., когда закладывалось основание общего права. Римское право оказало известное влияние на различие между личным и вещным правом, на правовой режим движимых вещей и некоторые другие институты. Однако настоящего практического значения римское право в Англии не имело. Р. р. п. не во всех континентальных государствах протекала одинаково, но всюду она оказала большое влияние на дальнейшее развитие права. В частности, многие нормы римского частного права были воспроизведены в ныне действующих гражданских кодексах, например, во французском (1804г.) и германском (1896г.). Под влияниемзападноевропейских стран идеи и принципы римского частного права в XIX в. были восприняты сначала правовой наукой, а затем и законодательством России. В результате многовекового процесса Р. р. п. на всем европейском континенте (исключая Великобританию и Скандинавию) сформировалось относительно однородное правовое пространство, получившее название континентальной правовой системы. 36. Континентальное (европейское) право: источники права и основные институты. Правовые семьи. #G0Право континентальное - роман о-германская правовая система принятая в ряде стран, прежде всего во Франции и Германии, как следствие влияния римского права. #M12291820000865Гражданское право#Sстран этой группы имеет ряд общих признаков и существенных отличий от других систем права. П. к. - это прежде всего свод неписанных законов, образующих систему #M12291 820000865гражданского права#S, которое регулирует и договорные отношения. Другие #M12291820001505источники права#S(#M12291 820000070административные акты#S, #M12291 820002313обычаи#S и т. д.) играют незначительную роль, а судебная практика вообще не считается #M12291 820001505источником права#S. Соотношения и различияП. к. и общего права меняется в процессе исторического развития. Характеристика континентального права: - исторические корни (рецепцияРП); - сходство основных юридических понятий (РП); - общие начала профессионального юридического образования; - единая система источников права(НПА); - единая схема построения системы права; - возрастание роли международного права. 37. Англо-американская правовая система. Характеристика англо-американского права: Англия: - принцип прецедента (300 000 и более); - статутное право (законы Британского парламента); - делегированное законодательство(парламент передал Правительству – здравоохранение, деревянное строительство ит. д.); - правовой обычай; - юридическая доктрина. США (13 колоний Великобритании): - писаное право (1787 г. Конституция США, 7статей, 27 поправок); - федеральное законодательство(конгресс); - акты федеральной исполнительной власти (президент); - акты и законы штатов. 38. Смешанные (религиозно-общинные) правовые системы. Характеристика смешанных правовых систем: Это религиозно-общинные или традиционные правовые системы. Приоритет от дается действующим религиозным нормам. Велика роль традиций – образ жизни определяет право. Мусульманское право (5 стран, 1,5 млрд. человек. Шариат– прямой путь – кодекс (совокупность норм поведения) правоверного мусульманина) сложилось в 8-9 веках. 4 святых источника мусульманского права: Коран, сунна (традиционные предания о жизни пророка), иджма (комментарии Коран а и сунны, составлялись ведущими юристами, знатоками ислам а), кийяс (судебная практика, решение дел по аналогии). По мере воздействия мусульманского права государства с мусульманским на селением можно разделить на 3 группы: а) светские страны – исламотделен от государства (Турция, азиатские республики СНГ); б) ислам провозглашается официальной религией и провозглашается как один из источников права (Египет, Алжир, Тунис); в) ислам провозглашается официальным законодательством (монархии Ближнего Восток а, Пакистан, Ливия, Ирак и т. д.). 39. Правовая семья пост советских государств. Характеристика социалистического права: господство коммунистической идеологии, в конституции – отражены политические цели. Руководящая роль правящей партии. - страны ортодоксальногосоциализма: Куба и КНДР; - страны реформируемогосоциализма: остальные (Китай, Вьетнам – имеют достижения в сфере экономики). Характеристика правапостсоветских государств: Россия и 11 других государств СНГ. Частично сохраняется действие право СССР (действовавшее до 91 г.). Новые ориентиры на запад и на восток. СНГ – координирует правовые сферы бывших республик СССР(рекомендации без принуждения, чаще всего образцы нормативных актов). 40. Российская правовая система, ее особенности и периодизация. Российская правовая система имеет много корней из немецкого, германского права. Но обладает и своим своеобразием (советское, пост советское и российское право). Периодизация РПС: 1). Древнерусское право (9-12 в.)– создается право, в основе которого лежат обычаи – «Русская правда» Ярослава Мудрого (начало 11 в.). Татар о-монгольское иго завершило этот период. 1197 г. – Любичский съезд, князья Древней Руси постановили о вотчинах. Киевская Русь разделилась на княжества. 2). Право Московского государства( 13-17 в.) – собирание русских земель под Московским княжеством. Образование Московского царства. Соборное уложение 1648 г. (уложение Алексея Михайловича), в результате кодификации русского феодального права. 3). Право Российской империи(18-20 в.) – с Петра 1, правовые реформы: Петр реципировал (перевел) европейское право, Екатерина 1 продолжила. 19 в. – Свод законов Российской империи (1835). 4). Период советского права(1917-1990 г.)– до 1990 г. происходило огосударствление права, государство было на первом месте. Не право, а политические решения. 1990 – Горбаче в на 19 парт конференции провозгласил идею создания правового государства. Нормотворчество: конституция, кодексы. Законодательная система строится на основе континентального права. 5). Пост советское право (12 июня 1990 г.) – день независимости, Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С август а 1991 г. начались перемены. Основные документы – Декларация о государственной суверенитете, Декларация основных прав и свобод человека, Федеративный договор, Конституция РФ. 41. Конституционные основы правовой системы РФ. Конституция РФ (12.12.1993г.): Статья 15: 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они неопубликованы официально для всеобщего сведения. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Эта статья особенно важна потому, что в ней определяется место Конституции в системе нормативных правовых актов страны. Конституция формирует и закрепляет отправные принципы правового регулирования, является базой всего законодательства и представляет собой акт, обладающий высшей юридической силой. Известно, что под юридической силой акта понимают как его обязательность вообще, так и его место в иерархии правовых актов. В настоящее время федеральная нормативно -правовая система включает в себя следующие составные части: Конституцию, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные акты палат Федерального Собрания, указы Президента, постановления Правительства, акты министерств, государственных комитетов и иных федеральных органов исполнительной власти. Иерархический порядок расположения актов указывает на особую юридическую силу Конституции. Это означает, что она обладает верховенством над законами и иными правовыми актами; последние должны исходить из Конституции и не противоречить ей. Законы и под законные акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Причем соответствовать Конституции должны не только акты федерального законодательства, но и акты органов государственной власти субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления. Конституция, распространяя своедействие на всю территорию Российской Федерации, олицетворяет собой государственную целостность, единство системы государственной власти. Конституция имеет прямое действие. В то же время сам текст Конституции содержит указания на необходимость принятия ряда федеральных конституционных законов и федеральных законов, чье действие будет способствовать развитию положений, закрепленныхКонституцией в общей форме. Конституция и законы Российской Федерации регулируют важнейшие общественные отношения. С их помощью закрепляются основы конституционного строя, основные права и свободы граждан, государственное устройство, формы и виды собственности, основы уголовного, гражданского, семейного и иных отраслей законодательства, а также другие принципиальные направления жизнедеятельности общества и государства. Таким образом, их действие носит универсальный, общеобязательный характер по кругу лиц, во времени и пространстве. Соответственно и обязанность соблюдать федеральные законодательные акты распространяется на все органы государственной власти, в том числе органы власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, а также на всех без исключения должностных лиц. Правоприменительная практика всех государственных органов должна соответствовать Конституции, а должностные лица независимо от их ранга и положения должны нести ответственность в случае нарушения норм Конституции и законов. Столь же обязательны законодательные акты Российской Федерации для граждан и их объединений. Всеобщая обязательность таких актов вытекает из их потенциального восприятия как меры справедливости, применяемой ко всем гражданам в равной мере. Следует отметить, что действие Конституции и законов Российской Федерации распространяется не только на граждан России, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на ее территории (за исключениями, установленными действующим законодательством). В демократическом государстве крайне необходимо, чтобы закон был доведен до всеобщего сведения, поскольку гласность в сфере законодательства непосредственно затрагивает права и законные интересы граждан и других субъектов права. Знание законов не может быть привилегией избранных. Неопубликованные законы не могут применяться на территории Российской Федерации. Более того, любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан (а это и постановления Правительства, и огромный массив ведомственных актов), не могут применяться, если официально они не опубликованы для всеобщего сведения. Данное конституционное положение, по сути дела, означает, что законы и другие акты, указанные в ч. 3 статьи (а вернее, их полные и точные тексты), должны публиковаться в газетах или специальных изданиях право творческих органов или по их поручению другими органами. Эти издания распространяются по подписке. Нормативные акты вступают в силу, т. е. могут применяться, действовать, только при условии их опубликования. Международные договоры Российской Федерации регулируют отношения России с зарубежными государствами и международными организациями. Они заключаются в соответствии с Конституцией и федеральными законами от имени Российской Федерации уполномоченными федеральными органами. После официального признания, ратификации и одобрения международные договоры в установленном порядке приобретают обязательную силу на территории России. В1992 г. в действовавшую в то время Конституцию РСФСР 1978 г. была внесенановелла, содержавшая принцип приоритета общепризнанных норм международного права, однако его действие ограничивалось сферой прав человека. Часть 4настоящей статьи придала данному принципу более широкий, чем ранее, характер и изложила его в достаточно категорической форме. Прежде всего, международные договоры России наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с российской Конституцией составной частью правовой системы Российской Федерации. В случае расхождения закона и иного нормативного акта с международным договором, в котором участвует Российская Федерация, или с общепризнанными нормами международного права применяются правила, установленные этими нормами или договором. Положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров принимаются соответствующие правовые акты. 42. Право творчество: понятие и виды. Органы право творчества в РФ. ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон деятельности государства, форму его активности, имеющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, их изменение, отмену или дополнение. В каждом государстве П. обладает своими особенностями, но везде ононаправлено на создание и совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе разнообразные отношения. По своей социальной сути П. выступает как процесс возведения государственной воли в закон, ее оформления в различных юридических актах, наконец, как процесс придания содержащимся в них правилам поведения - государственным велениям общеобязательного характера. Оно охватывает собой непосредственную деятельность уполномоченных на то государственных органов по выработке, принятию, изменению или дополнению нормативно-правовых актов. Правотворчествоявляется важнейшей составной частью всего процесса право образования. Последний включает в себя не только собственно право творческий, но и весь предшествующий ему, подготовительный процесс формирования права. Необходимость существования последнего обусловливается постоянно возникающей потребностью повышения качества издаваемых актов. Оно зависит не только, а зачастую - и не столько от уровня самой собственно право творческой деятельности государственных органов, сколько от уровня проводившихся до принятия того или иного правового акта подготовительных работ. Для того чтобы принимаемый акт в максимальной степени отвечал потребностям жизни общества и был эффективен, весьма важно заранее разрешить круг проблем, касающихся его характера, формы, внутренней структуры, места и роли в системе других нормативно-правовых актов. Весьма важным является также определить круг факторов, способствующих и, наоборот, препятствующих подготовке и принятию того или иного нормативно-правового акта. Необходимо четко спрогнозировать позитивные и возможные негативные (побочные) последствия реализации требований и установок, содержащихся в различных нормативно-правовых актах. Правотворческаядеятельность осуществляется в различных формах. Так, в России, согласно Конституции, право творческая деятельность осуществляется высшими (на уровне федерации и её субъектов) и местными органами государственной власти и управления; непосредственно самим народом, путём проведения референдума как"высшего непосредственного выражения власти народа"; субъектами федерации - республиками, краями и областями, городами Федерального значения -Москвой и Санкт-Петербург ом, автономной областью и автономными округами путёмзаключения между ними договоров, содержащих общеобязательные положения и веления. В соответствии с Конституцией предусматривается, например, заключение правовых договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти России, с одной стороны, и органами государственной власти субъектов федерации, с другой. Приз наётся также нормативно-правовой характер договоров, за ключённых между ними и по другим вопросам. 43. Систематизация нормативных правовых актов и ее виды. НОРМАТИВНЫЙ АКТ - наиболее важная разновидность акта юридического. Это письменный официальный документ, принимаемый уполномоченным органом государства. Он устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (см.), т. е. общеобязательные правила, рассчитанные намного кратное применение. А. н. есть внешнее выражение воли законодателя, направленной на регулирование общественных отношений. Ему присуща письменная, строго документированная форма и особый порядок издания. Он принимается компетентным органом в строго регламентированном процессуальном порядке. В отличие от других источников права (см.) Н. а. наиболее последовательно отвечает задачам укрепления законности и обновления законодательства, обеспечивает доступность, обо зримость и точность правовых требований, строгое согласование их между собой, создает основу для стабильности и четкости правового регулирования, облегчает надзор за исполнением юридических предписаний, их толкование, систематизацию, учет. Поэтому Н. а. является основным, наиболее часто встречающимся источником права для стран, объединяемых в систему современного"писаного права". Все Н. а. находятся между собой в строгой иерархической соподчиненности, от которой зависит юридическая сила того или иного Н. а. Акты нижестоящих органов должны соответствовать актам вышестоящих органов. Право издания Н. а. закреплено законом за строго определенными органами. Такие акты, регулируя определенный вид, категорию общественных отношений, распространяютсвое действие на заранее не персонифицированный круг лиц и органов, применяются неоднократно и действуют постоянно независимо от исполнения. Этим они отличаются от правовых актов индивидуального значения (приговор суда, выдача ордера на получение квартиры, договор аренды и т. д.). А. н. классифицируются по их юридической силе, определяемой компетенцией и положением издавшего их органа в общей системе право творческих органов государства, атак же характером самих актов. Различаются Конституция (см.) и иные законы(конституционные и обыкновенные), принимаемые органом законодательной власти непосредственно на селением путем референдума, а также под законные акты (указы, постановления, декреты, ордонансы и др.). Регламентируя наиболее важные вопросы общественной жизни, закон на вершине всей системы Н. а. и имеет высшую юридическую силу. В Российской Федерации законы принимаются Государственной Думой, законодательными органами субъектов РФ, а также всенародным голосованием (референдумом). Все другие правовые акты должны иметь строго под законный характер, т. е. издаваться на основании и в точном соответствии с законом. Они не могут противоречить действующему закону, отменить или заменить его. Роль закона, как акта, имеющего приоритетное значение в правовой системе государства, являющегося основой для всех других правовых актов, в современных цивилизованных государствах, неизмеримо возрастает. Увеличивается удельный вес законов, позволяющий с их помощью полно, а в ряде случаев и исчерпывающе регулировать соответствующие отношения. Средиподзаконных Н. а. главенствующее положение имеют нормативные указы ПрезидентаРФ. В качестве предмета регулирования указов выступают основные направления внутренней и внешней политики страны. Указы не могут противоречить Конституции и законам Российской Федерации. А. н. разных наименований (указы, постановления и т. д.) принимают также президенты республик в составе Российской Федерации, губернаторы, мэры, главы администраций других ее субъектов. Правительство Российской Федерации, правительства ее отдельных субъектов издают нормативные постановления, с помощью которых они осуществляют управление хозяйственным и социально-культурным строительством, обеспечивают права и свободы личности, направляют повседневную деятельность различных органов исполнительной власти, осуществляют общее руководство в области международных отношений, обороны страны и др. Министерства, государственные комитеты и другие центральные ведомства в пределах своих полномочий издают а. н., регулирующие, как правило, отношения внутри соответствующей отрасли. Министерства чаще всего издают приказы и инструкции, государственные комитеты - приказы и постановления. Однако некоторые из них имеют общее значение и касаются работников других отраслей (например, инструкции Министерства финансов Российской Федерации), а также граждан(например, Правила поведения пассажиров в поездах дальнего следования, утверждаемые Министерством путей сообщения Российской Федерации). Нормативные акты министерств и ведомств, затрагивающие права и законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации. А. н. местного значения могут издаваться органами местного самоуправления и соответствующими местными администрациями, а локальные Н. а. - администрацией предприятий и учреждений. СредиН. а. спец назначения выделяются Основы законодательства, кодексы, уставы, положения, правила и др. В зарубежных странах кроме перечисленных встречаются также такие наименования а. н., как ордонансы, билли, декреты и т. д. Своеобразным видом Н. а. являются международные и внутригосударственные договоры. 44. Правоотношения: понятие, состав и содержание. #G0ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное #M12291 820002211нормами права#S общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. П. - #M12291 820001428индивидуализированное#S отношение, т. е. отношение между отдельными лицами (#M12291 820000853гражданами#S, организациями, государственными органами и #M12291 820000853гражданами#S и т. д.), связанными между собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Мера поведения означает установление его границ (рамок). Возможность и долженствование реализуются в конкретных действиях, в реальном поведении. П. возникает при наступлении предусмотренных законом юридических фактов (#M12291 820001085договора#S, #M12291 820000070административного акта#S, правонарушения, события и т. д.). ПРАВООТНОШЕНИЕ -урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством. Характерными признаками или особенностями правоотношении являются следующие. 1. П. представляют собой особую разновидность общественных отношений. Опосредствуябесчисленные экономические, политические, социальные и иные общественные отношения, правоотношения служат юридической формой взаимодействия между участниками этих отношений. 2. П. складываются на основе правовых норм, в которых выражается и закрепляется государственная воля. Это касается всех без исключения общественных отношений -семейных, трудовых, имущественных, личных, дружественных и иных, независимо от их природы, характера, сферы их возникновения и способа их существования. 3. П. представляют собой такой вид общественных отношений, который складывается в результате сознательно-волевых действий их участников. В отличие от экономических, а точнее - производственных отношений, составляющих базис общества, которые возникают независимо от воли и сознания людей, правовые отношения носят сознательно-волевой характер. 4. П. представляют собой многочисленные и многообразные связи их участников, осуществляемые посредством возлагаемых на них субъективных прав и юридических обязанностей. Наряду с совокупностью реальных действий, направленных на их использование и осуществление, они составляют содержание П. 5. Характерным признаком любого П. является то, что реализация его гарантируется возможностью государственного принуждения. Разумеется, что в подавляющем большинстве случаев требования норм права и содержание возникающих на их основе правоотношений опираются на добровольное и сознательное поведение их участников. Однако государственное принуждение в случае нарушение правовых предписаний никогда при этом не исключается. Обладая общими родовыми признаками и чертами, правоотношения в то же время подразделяются на различные виды. Существуют разные критерии классификации правоотношений. Одним из наиболее простых и в то же время наиболее распространенных критериев является классификация П. в зависимости от отраслевой принадлежности норм, на основе которых они возникают, изменяются или прекращаются. Используя данный критерий, все П. подразделяют на административно-правовые, уголовно-правовые, гражданско-правовые, трудовые и иные. Широкораспространенной является классификация П. в зависимости от количества участвующих в них сторон и характера распределения между ними прав и обязанностей. По этому критерию различают односторонние, двухсторонние и многосторонние П. Основная отличительная особенность односторонних П. заключается в том, что каждая из участвующих в них двух сторон не сёт по отношению друг к друг у или только права или только обязанности. Типичным примером одностороннего П. может служить договор дарения, согласно которому у одной стороны имеется только субъективное право (требовать передачи подаренной вещи, автомашины, строения и т. п.), а у другой - только обязанность (передать подарок). Характерным признаком двухстороннего П. является наличие у каждой из двух, участвующих в нём сторон, прав и обязанностей по отношению друг к друг у. В качестве примера могут служить договор подряда, найма, купли-продажи и др. Отличительной особенностью многостороннего П. является участие в нём трёх и более сторон и наличие у каждой из них прав и обязанностей по отношению друг к друг у. В таком П. каждому субъективному праву одной стороны соответствует субъективная юридическая обязанность другой. Примером многостороннего П. может служить любая гражданско-правовая сделка, в которой помимо двух, основных сторон, участвует третья сторона - посредник. 45. Правосубъектность: (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). #G0ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность физического лица быть носителем #M12291 820000865гражданских прав#S и обязанностей, допускаемых правом данной страны. Основным принципом, из которого исходит право развитых стран, является принцип равной гражданской П. независимо от пола, имущественного положения, цвета кожи, расы и т. д. П. приобретается с рождением и исчезает со смертью человека. При жизни человека П. может быть ограниченасудом (запрет на занятие какой-либо профессией и т. п.). Ранее гражданскими кодексами многих стран предусматривалась возможность лишения человека всех #M12291 820000865гражданских прав#S - гражданская смерть; в настоящее время такое решение по суду не допускается. #G0ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность физического лица быть носителем #M12291820000865гражданских прав#Sи обязанностей. Согласно #M12293 09027690 1265885411 25205 867267928 2211858264 217114040 77 2528868373 217114054ст.49 ГК РФ#S, юридическое лицо может иметь #M12291 820000865гражданские права#S, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. #M12291820001594Коммерческие организации#S, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь #M12291820000865гражданские права#Sи нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность). Соответственно, #M12291 820002172некоммерческие организации#S, унитарные предприятия и иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут заниматься только той деятельностью, которой им разрешено заниматься по закону и по учредительным документам (специальная правоспособность). Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (#M12291 820001842лицензии#S). Юридическое лицо может быть ограничен о в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжалован о юридическим лицом в суд. П. ю. л. возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации (см. #M12291 820001832Ликвидация юридического лица#S). Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение #M12291 820001842лицензии#S, возникает с момента получения такой #M12291 820001842лицензии#S или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. #G0ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНИНА - способность #M12293 10 820000853 599932248 567846718 0 00 0 0 0гражданина#Sсвоими действиями приобретать и осуществлять #M12291 820000865гражданские права#S, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Д. г. возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении возраст а 18 лет. В случае, когда законом допускается вступление в #M12291 820000417брак#S до достижения 18 лет, #M12293 9 820000853 599932248 567846718 0 0 00 0 0гражданин#S, не достигший 18-летнего возраст а, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в #M12291 820000417брак#S. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. #M12293 8 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0Гражданин#S не может быть ограничен вправо способности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ #M12293 7 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданина#S от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также #M12291 820001887малолетние#S в возрасте от 6 до 14 лет наделенычастичной дееспособностью. Полностью отсутствует дееспособность у #M12291 820001887малолетних#S до 6 лет. #M12293 6 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0Гражданин#S, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным #M12291 820001262законодательством#S. Над ним устанавливается #M12291 820002371опека#S. От имени #M12293 5 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданина#S, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. если основания, в силу которых #M12293 4 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданин#S был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним #M12291 820002371опека#S. #M12293 3 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0Гражданин#S, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелоематериальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в п®рядке, установленном гражданским процессуальным #M12291 820001262законодательством#S. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, атак же получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой #M12293 2 820000853 599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданин#S самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за при чиненный им вред. Если основания, в силу которых #M12293 1 820000853599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданин#S был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над #M12293 0 820000853599932248 567846718 0 0 0 0 0 0гражданином#S попечительство. #G0ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического лица своими действиями приобретать и осуществлять #M12291 820000865гражданские права#S, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Д. ю. л. возникает с момента #M12291 820000791государственной регистрации юридического лица#S. В соответствии с #M12291 820000862гражданским законодательством#S РФюридическое лицо приобретает #M12291820000865гражданские права#Sи принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с #M12291 820001262законодательством#S и учредительными документами. #G0ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ - способность #M12291 820000853гражданина#S нести гражданско-правовую ответственность за вред, при чиненный его противоправными действиями. В ряде стран Д. рассматривается как часть понятия дееспособность. 46. Реализация права: понятие и основные формы. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА - процесс воплощения правовых предписаний в поведении субъектов права. К формам реализации права относятся: (1) соблюдение норм права, (2) исполнение норм права, (3) использование норм права и 4. применение норм права. Соблюдение норм права - это такая форма их реализации, которая заключается в воздержании субъекта права от совершения запрещенных правом деяний. Иначе говоря -это пассивная форма поведения субъекта права. Примером может служить правовое предписание, обязывающее граждан не нарушать правил уличного движения. Исполнение норм права - это такая форма их реализации, которая требует активного поведения субъекта права по осуществлению возложенных на него обязанностей. Так, согласно трудовому законодательству, администрация предприятий, организаций обязан а предоставлять всем рабочим и служащим ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Использование норм права представляет собой такую форму их реализации, когда участники правоотношений по своему усмотрению реализуют принадлежащие им права Примером такой формы реализации права является право на образование, которое реализуется субъектами права. Применение норм права - это форма их реализации, осуществляемая государством в лице своих органов применительно к конкретным случаям жизни. Например, в соответствии с нормами уголовного права суд выносит приговор подсудимому за совершение им преступления. СУБЪЕКТ ПРАВА - лицо, организация или иное образование, за которыми признается государством (или совместной волей государств) способность быть носителями субъективных прав и юридических обязанностей. В современной юридической литературе понятие"субъект права" чаще всего используется в качестве синонима"субъекта" или "участника правоотношений". В юридических источниках конца ХIХ - начала ХХ веков понятие "субъект права"употреблялось лишь для обозначения "носителя субъективных прав". Ни природа, ни общество, а только государство в реальной действительности определяет, кто и при каких условиях может быть С. п., а, следовательно, и участником правоотношений, какими качествами он должен обладать. Только законом может устанавливаться и признаваться то особое юридическое качество или свойство, которое позволяет лицу или организации стать субъектом права. Это качество или свойство называется правосубъектностью. Его невозможно произвольно уст ан®вить, изменить или отменить. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - это она из форм реализации норм права, осуществляемая уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами. Существует много различных определений и подходов к раскрытию содержанияправоприменительной деятельности. Однако все они, в конечном с чете, сводятся к следующему. Во-первых, правоприменительнаядеятельность в отличие от других форм реализации права, в которых участвуют самые различные субъекты права - физические и юридические лица, может осуществляться только уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами. В соответствии с Конституцией и текущим законодательством России и других стран, это могут быть высшие и местные органы государственной власти, судебные, прокурорские органы, и органы управления, администрации предприятий и учреждений, должностные лица разных органов, общественные органы и организации по поручению (с санкции) государства. Граждане или подданные (в настоящее время - в конституционных монархиях), не являющиеся должностными лицами, правоприменительной деятельностью заниматься не могут. Во-вторых, право применение является одним из важнейших видов государственной деятельности. Оно выступает наряду с законодательной, правоохранительной и другими видами государственной деятельности и носит государственно-властный характер. Это означает, что акты, издаваемые в процессе право применения, имеют не только моральный, но и юридический характер. Неисполнение их влечет за собой государственное принуждение. В-третьих, применение права как государственно-властное деяние всегда осуществляется от имени государства. В юридической литературе различают две формы его осуществления: оперативно-исполнительную и правоохранительную. Под оперативно-исполнительной формой деятельности подразумевают организацию выполнения предписаний правовых норм, позитивное регулирование с помощью индивидуальных актов. В качестве последних выступают, например, приказ о приеме на работу, выдача свидетельства о регистрации брака, решение о строительстве промышленного объекта или жилого дома. В-четвертых, применение норм права осуществляется не в произвольной форме, а в соответствии со строго установленным в законе порядком. Существует определенная процедураправоприменительной деятельности судебных, административных, следственных и иных государственных органов и должностных лиц. Степень детализации порядкаправоприменительной деятельности различных органов и должностных лиц не всегда одинакова. У судебных органов, рассматривающих гражданские и уголовные дела, или у прокурорских органов, занимающихся следственной деятельностью, она всегда весьма высокая. Порядок деятельности этих органов регламентируется соответствующими гражданско-процессуальными и уголовно-процессуальными отраслями права. В-пятых, правоприменительная деятельность осуществляется в определеннойпоследовательности. В государственно-правовой теории и практике выделяется ряд относительно самостоятельных ступеней или стадий данного процесса. Наиболее типичными из них признаются следующие: а) установление и исследование фактических обстоятельств дела; б) выбор и анализ нормы права с точки зрения ее подлинности, законности, действия ее во времени, пространстве, и по кругу лиц; в) анализ содержания нормы права и принятия решение (издание индивидуального акта): г) доведение содержания принятого решения до сведения заинтересованных государственных и общественных органов и должностных лиц. Ив-шестых, правоприменительная деятельность всегда связан а с принятием решения по конкретному делу и его оформлением. На данной, завершающей стадииправоприменительного процесса вырабатываются и оформляются юридические последствия применения нормы права к конкретному случаю или лицу. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - установленная законодательством и обеспеченная государством мера должного поведения обязанного субъекта. Если какой-либо субъект правоотношения может добровольно отказаться от использования субъективного права, то от ю. о. отказаться довольно сложно, поскольку она обеспечивается возможностью государственного принуждения. Так в случае неисполнения ю. о. управомоченный имеет право обратиться к помощи государственных органов власти, которые применят к правонарушителю меры, предусмотренные законом, поэтому ю. о. можно назвать специальным элементом, через который субъективные права, связываются с государственным принуждением в виде юридических санкций. В связи с этим юридически обязанное лицо, возможно действует против собственного интереса, однако его действия должны со образовываться с интересами других участников правоотношений, с интересами общества и государства. Таким образом, ю. о. является существенным инструментом для установления правового порядка, цель которого заключается в правовом регулировании общественных отношений. 47. Толкование права: понятие, цель и способы (приемы). ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА -деятельность органов государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, направленная на установление содержания норм права, на раскрытие выраженной в них воли социальных сил, стоящих у власти. Разработка новых юридических предписаний невозможна без т. н. п., поскольку в развитой системе законодательства большинство издаваемых норм так или иначе связан о су же существующими нормативными положениями. Немаловажное значение оно имеет и для создания сводов законов, собраний и справочников по законодательству, дляучета нормативных актов. Процесс т. н. п. неизбежен при реализации правовых норм органами общих и арбитражных судов, прокуратуры, других государственных органов, при заключении сделок и договоров хозяйствующими структурами, в деятельности партий, общественных объединений, при осуществлении гражданами юридически значимых действий и т. д. В процессе т. н. п. устанавливаются смысл нормы права, ее основная цель и социальная направленность, возможные последствия действия толкуем ого акта, выясняется общественно-историческая обстановка его принятия, условия, в которых происходит толкование, и т. д. Для правильного выявления воли, выраженной в нормативном акте, необходимо проанализировать сам текст нормативного акта, его преамбулу, официальные и неофициальные разъяснения, соответствующего акта материалы его обсуждения и принятия, другие близкие по содержанию нормы, материалы периодической печати, научные работы и т. д. Тем не менее главным объектом т. н. п. при строгом режиме законности должен быть текст нормативного акта, поскольку в нем находит с вое выражение воля законодателя. Цельт. н. п. - правильное, точное и единообразное понимание и применение закона, выявление его сути, которую. законодатель вложил в словесную формулировку. Онопризвано противодействовать любым попыткам отойти от смысла правовых норм, противопоставить букву и дух закона, выяснять смысл того, что законодатель сформулировал. Т. н. п. вносит и не может вносить поправок и дополнений в действующие нормы. Оно призван о лишь объяснять и уточнять то, чтосформулировано в законе. Законы изменяются и приспосабливаться к новым условиям не в процессе их толкования и применения, а в установленном порядке самим законодателем. В результате т. н. п. не создается право, а лишь выявляется, устанавливается выраженная в законе государственная воля. Оно не должно подменять право творчество там, где имеются пробелы в правовом регулировании и где необходимо издание новых нормативных актов. Верховенство закона над всеми другими нормативными актами, его высшая юридическая сила предопределяют, что смысл под законных актов должен пониматься и объясняться в точном соответствии с законом. Т. н. п. представляет собой сложное, комплексное явление. Во-первых, это процесс мышления лица, изучающего правовую норму, уяснение смысла и его объяснение. Это необходимый подготовительный этап, предпосылка для правильного решения конкретного дела, проведения кодификационной работы, составления собраний и картотек законодательства, учет а нормативных актов, издания акта-разъяснения нормы права и т. д. Во-вторых, Т. н. п. предполагает разъяснение содержания нормы. Это деятельность определенных органов и лиц, имеющая самостоятельное и специальное значение. Ее цель - обеспечить правильное и единообразное осуществление толкуем ой нормы во всех случаях, на которое она рассчитана, устранить неясности и возможные ошибки при ее применении. Толкование-разъяснение обязательно должно быть зафиксировано либо в форме официального акта государственного органа или иного органа, наделенноговластными полномочиями, либо в форме даваемых общественными организациями или отдельными лицами рекомендаций и советов, не имеющих формально обязательного характера. В первом случае речь идет о различных приемах уяснения норм права - текстовом, систематическом, историко-политическом. Здесь же нужно говорить о тех результатах, к которым приходит интерпретатор, использовав все приемы уяснения(буквальное, распространи тельное и ограничительное толкование). Во втором случае рассматриваются такие виды т. н. п., как официальное, которое может быть нормативным и казуальным, и неофициальное (см. также Разъяснение норм права). Уясняя смысл и социальное назначение правовой нормы, интерпретатор исследует: 1) саму норму; 2) ее правовые связи, то есть взаимоотношение с другими юридическими предписаниями и правовыми принципами; 3) ее вне правовые связи с другими общественными явлениями. Это дает основание выделить три самостоятельных приемауяснения юридической нормы: 1) Текстовое толкование начинается с осмысливания соответствующего текста нормативного акта. Необходимо установить основное значение отдельных слов, их смысловой оттенок в данном кон тексте, выяснить грамматическую форму (падеж, число, род, лицо и т. д.). Если в нормативном акте нет определения термина, ему дается общеупотребимое литературное значение. При толковании интернациональных и иностранных слов им при дается то значение, какое они приобрели в родном для законодателя языке. Смысл исследуемого слова толкуется так, как понимал его законодатель в момент издания нормы. Основная лексическая база, используемая в нормативных актах, постоянна. Однако возможность изменения значения слов существует, и ее нельзя не учитывать при толковании. 2) Вторая, не менее ответственная задача, стоящая перед интерпретатором, -установление смысловой и грамматической структуры текста, изучение взаимозависимости всех предложений, уточняющих, развивающих и конкретизирующих содержание и в совокупности составляющих норму права. Установление таких связей особенно важно в случае, когда норма складывается из нескольких статей одного акта или различных актов (внесение изменений и дополнений в статью, последующее ее распространение, отмена какой-либо части, помещение санкции в другой статье или ином акте и т. д.). 3) Одновременно исследуются технико-юридические средства и приемы выражения воли законодателя в толкуем ой норме (раскрытие содержания специальных юридических и технических терминов, особых правовых конструкций, анализ структуры рассматриваемой нормы, установление того, к какому виду норм права она относится, и т. д.). 4) Любая норма представляет собой составную часть системы права и взаимодействует с множеством других правовых норм. Поэтому после анализа содержания нормы необходимо проследить и раскрыть все ее юридические связи и опосредования(систематическое толкование). Уяснить суть конкретной нормы можно лишь проанализировав другие нормы, близкие ей по содержанию, развивающие, детализирующие ее, а также нормы общей части соответствующей отрасли права, выяснив, в каком по значимости акте (законе, постановлении и т. д.) онасформулирована, какое место в этом акте занимает. Установление систематических связей толкуем ой нормы с другими, близкими ей по содержанию, вод них случаях позволяет всесторонне рассмотреть первую норму без изменения ее содержания. В других случаях близкая норма может дополнять предписание исследуемой нормы, уточнять ее, ликвидировать возможность возникновения пробелов и недоразумений при ее применении. Связь норм проявляется также в том, что одна норма может установить определенные исключения из общего правила, сформулированного в другой норме, изменить в той или иной степени содержание другой нормы, ограничить или расширить объем ее действия. Установление систематических связей между нормами помогает правильно понять сферу их действия, круг лиц, которых они касаются, смысл того или иного термина и т. д. Это особенно важно, когда сравнивается изданная ранее норма с новой, которая в какой-то степени корректирует ее содержание. Систематическое толкование позволяет выявить противоречия и коллизии в законодательстве, нормы, которые хотя формально не отменены, на самом деле заменены другими и фактически не действуют. При необходимости применения аналогии закона (см.) этот приемтолкования помогает найти наиболее близкую норму к конкретному подлежащему разрешению случаю. 5) Исследование социального значения нормы, ее цели, намерений законодателя, общественно-политической обстановки, обусловившей ее издание, составляет содержание историко-политического толкования. Важно использовать документы и материалы, опубликованные в средствах массовой информации, литературу, отражающую политику государства по рассматриваемому вопросу. Кроме того, интерпретатор изучает преамбулы и введения к толкуемым актам, их официальное и неофициальное толкование, тексты старых, отмененных актов по тому же вопросу, материалы обсуждения и принятия толкуем ой нормы, а также учитывает социально-политическую обстановку, складывающуюся в момент самого процесса толкования. Естественно, что это толкование должно производиться лишь в рамках основного содержания исследуемого акта, не должно быть предлогом для отхода от его точного смысла. 6) Историко-политическое толкование помогает выявить нормы, формально неотмененные, но фактически утратившие с вое значение. Когда очевидно, что в жизни нет тех условий, к которым исследуемая норма может быть применена, когда эти условия изжили себя и сошли с исторической сцены, то можно сделать вывод, что такая норма уже не действует как устаревшая. 7) Вот дельных случаях, в результате толкования нормы обнаруживается, что она недостаточно ясна или вызывает сомнения. Неясность нормы может проявляться в расплывчатости формулировок, недостаточной точности того или иного термина или выражения, в двусмысленности, неполноте. Неясность может возникнуть также из-за противоречий внутри самой нормы в силу несовершенства законодательной техники. В таких случаях весьма важно использовать все то, что объединяется под условным наименованием "дополнительные материалы" к правовой норме: специальные разъяснения органа, издавшего толкуемую норму, акты Верховного и Высшего арбитражного суда и их коллегий, официальные разъяснения других государственных органов. Необходимо также использовать учебники по правовым дисциплинам, комментарии законодательства, монографическую литературу, мнения сведущих людей(например, разъяснения адвокатов, работников кодификационных бюро) и другие материалы. При обнаружении действительной неясности нормы наиболее верным является тот вариант толкования, который: 1) более полно и правильно отражает общие принципы права;2) наиболее соответствует требованию охраны прав и законных интересов граждан;3) оптимально, полно и всесторонне отражает цели принятия толкуем ого акта, его назначение. При этом выводы, полученные с помощью использования дополнительных материалов, не должны устранять нормы за счет изменения или отмены ее положений. В результате толкования у интерпретатора должно появиться внутреннее убеждение в том, что полученные выводы верны, отвечают содержанию и цели толкуем ой нормы. Внутреннее убеждение формулируется как уверенность в том, что все необходимоеучтено при установлении ее содержания. На основании результатов текстуального анализа в совокупности с другими приемамитолкования интерпретатор делает вывод: понимать ли словесное выражение нормы буквально либо сузить или расширить то содержание, которое вытекает из его буквального толкования. В данном случае речь идет об объеме словесной формулировки нормы, о возможности ее расширения либо сужения. Процесс толкования по объему является логическим продолжением и за вершением уяснения норм права, одним из результатов использования всех приемов толкования в их совокупности. 48. Правомерное поведение: понятие, мотивы, виды. #G0ПРАВОМЕРНОСТЬ - соответствие явлений социальной жизни(деятельности или результатов деятельности субъектов права) требованиям идозволениям содержащейся в #M12291820002211нормах права#Sгосударственной воли. Воплощается не только непосредственно в поведении субъектов права, но и в таких юридических документах, как нормативные акты, акты применения права (напр., судебное решение или приговор). П. исключает какое бы то ни было отклонение от предписаний права, противоположность ее -противоправность. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ- одна из разновидностей социального поведения людей. В условиях существования правового государства и гражданского общества оно выступает как его ведущая разновидность, как подавляющая часть всей совокупности социально-значимых действий и поступков людей. Правомерное поведение является антиподом неправомерного или противоправного поведения. Его главной особенностью считается строгое и неуклонное следование содержащимся в нормах права правовым требованиям и велениям. О правомерности или неправомерности поведения можно судить на основании того, согласуются ли действия или поступки людей с правовыми предписаниями или не согласуются. Это же касается и деятельности различных государственных и негосударственных органов и организаций, а также издаваемых ими различных юридических актов. Наряду с констатацией факта правомерности поведения есть все основания говорить также о различной степени его в отношении того или иного деяния. Критерием определения степени правомерности служит степень соответствия реальных действий и поступков людей заложенным в нормах права поведенческим моделям. Исходя из сказанного, П. п. можно определить как такое поведение людей, которое в полной мере согласуется со всеми требованиями норм права. Если то или иное деяние хотя бы в незначительной степени нарушает существующие правовые предписания, его нельзя относить в разряд правомерных. Это же касается и правомерности действий государственных органов и должностных лиц. Они являются таковыми лишь в той мере, в какой согласуются с установленными законом их правовым статусом, компетенцией, процедурой принятия тех или иных решений, атак же формой и характером этих решений. Все иные действия государственных органов и должностных лиц следует относить к разряду неправомерных. Важной особенностью П. п. является то, что оно выступает как общественно-необходимое и общественно-полезное поведение Оно создаёт основу стабильности и организованности общества, формирует необходимые предпосылки для его дальнейшего развития и совершенствования. П. п. способствует укреплению законности и конституционности. Существуют различные виды П. п. Их классифицируют по разным основаниям. Например, в зависимости от характера внешнего проявления правомерное поведение может выступать или в виде активного действия или же, наоборот, в виде предусмотренного законом пассивного поведения - бездействия. В зависимости от принадлежности норм к различным отраслям права, на основе которых совершаются правомерные деяния, последние подразделяются на гражданско-правовые, административно-правовые, трудовые и иные. П. п. может классифицироваться на различные виды также в зависимости от форм реализации правовых предписаний, содержащихся в нормах права, на П. п., выступающее в форме их соблюдения, исполнения, использования или применения. Возможны и иные критерии классификации правомерных деяний. Например, - в зависимости от сферы их осуществления (политические, экономические, социальные и др.); от субъекта правомерного поведения правомерные деяния граждан, должностных лиц, государственных и общественных органов, различных объединений), и др. Выделение и изучение различных видов П. п. позволяет глубже понять их природу, мотивы, содержание, их роль в общественной и государственно-правовой жизни, их назначение. 49. Правонарушение: проступок и преступление. #G0ПРАВОНАРУШЕНИЕ - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо #M12291820002211нормы права#S. Подразделяются П. на: гражданские (причинение вреда личности, #M12291 820001403имуществу#S #M12291 820000853гражданина#S или организации) (см. Гражданское правонарушение), административные (например, нарушение правил дорожного движения), дисциплинарные проступки (прогул) и т. д. Наиболее опасным видом является преступление. За П. законом предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность. #G0АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ(проступок) - посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы #M12291820000853граждан#S, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое #M12291 820001262законодательством#S предусмотрен а #M12293 1 820000058 843532160 1028639298 309594262 1259 4963360403467638809 656955140 4294967262административная ответственность#S. Административная ответственность за А. п., предусмотренные Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим #M12291 820001262законодательством#S уголовной ответственности. А. п. признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий. А. п. признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия либо бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. При малозначительности А. п. орган (#M12291 820001155должностное лицо#S), уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от #M12293 0 820000058843532160 1028639298 309594262 1259 496336040 3467638809 656955140 4294967262административной ответственности#S и ограничиться устным замечанием. ПРЕСТУПЛЕНИЕ - в части первой ст.14 У К РФ определяется как "виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом поду грозой наказания". ПодП. понимается только деяние, то есть поведение человека, выраженное вопределенной объективированной форме. Ни мысли, ни намерения или желания, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в общественно опасном поступке, - не могут признаваться П. Деяние как акт человеческого поведения может выражаться в двух формах: действии (активное поведение субъекта) или бездействии (пассивное поведение, состоящее вне совершении лицом того действия, которое оно обязан о было и могло совершить). Законодательное определение понятия П. исходит из того, что любое П. характеризуется совокупностью ряда обязательных признаков. Такими признаками являются: 1) общественная опасность, 2) уголовная противоправность, 3) виновность и 4) наказуемость деяния. Общественная опасность деяния - материальный признак П., раскрывающий его социальную сущность. Общественная опасность означает, что деяние - вредоносно для общества, иными словами, общественная опасность деяния состоит в том, что оно причиняет или создает угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям. Общественная опасность как материальный признак понятия П. различается по характеру и степени. Характер общественной опасности - показатель его качественной характеристики. Она зависит от содержания общественных отношений, на которые посягают П., характера вредных последствий (материальный, физический, моральный вред), специфики способа посягательства (насильственные, корыстные), формы вины (умышленная, неосторожная), характера мотива и целей П.. Степень общественной опасности - это ее количественный показатель, количественное выражение. Она определяется сравнительной ценностью объектов, тяжестью причиненныхпоследствий, опасностью способа совершения П., степенью вины (пред умысел, аффектированный умысел, грубая неосторожность), степенью низменности мотивов и целей П., сравнительной опасностью П. в зависимости от специфики места и времени его совершения и другими обстоятельствами. Уголовнаяпротивоправность означает, что общественно опасное деяние предусмотреноуголовным законом в качестве П.. Деяние объявляется преступным и наказуемым по повелению уголовного закона. Уголовная противоправность состоит взапрещенности П. соответствующей нормой Особенной части У К под угрозой применения к виновному наказания И поныне действует классический принцип"Nullum crimen sine lege" ("нет П. без указания на то в законе"). Применение уголовного закона по аналогии не допускается (ч.2ст.3 У К РФ). Уголовнаяпротивоправность деяния является юридическим выражением его общественной опасности. Указанные два признака П. позволяют считать законодательное определение понятия П. формально-материальным. Уголовная противоправность- это формальный (нормативный) признак, общественная опасность - материальный признак. В то же время - это две неразрывные характеристики (социальная и юридическая) П.. Третий важнейший признак П. - виновность лица, совершившего общественно опасное и уголовно противоправное деяние. Виновность как конструктивный признак П. непосредственно вытекает из принципа вины, закрепленного в ч.1 ст.5 УКРФ: "Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлен а его вина". Российское уголовное законодательство последовательно основано на принципе субъективноговменения. Объективное вменение не допускается (ч.2 ст.5 У К РФ). Какие бы общественно опасные последствия ни были причинены деянием лица, как бы ни был опасенхарактер совершаемых им действий, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если совершило деяние невиновно. Виновным в совершении П. может быть признан о только вменяемое лицо, достигшее возрастауголовной ответственности. Поэтому не могут рассматриваться в качестве П. действия малолетних, а также общественно опасные поступки невменяемых. Неотъемлемым, специфическим признаком П. является его наказуемость. Наказание - необходимое правовое последствие П.. Наказуемость выражается в угрозе, возможности применения наказания за деяния, предусмотренные уголовным законом. Уголовно-правовая норма, содержащая описание конкретного вида П., всегда предусматривает определенное наказание за его совершение. Таким образом, П. - это общественно опасное, уголовно противоправное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), совершенное лицом вменяемым и достигшим определенного возраст а. Категоризацияпреступлений. это деление их на виды в зависимости от характера и степени общественной опасности. Законодательное выражение К. получила с помощью двух признаков - формы вины и наказания в виде лишения свободы, предусмотренного заданное преступление в санкции Особенной части У К. Ст. 15 У К выделяет четыре категории П.: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное У К, не превышает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Тяжкими признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрен о максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. К. преступлений имеет очень большое правовое значение. Тяжесть преступления учитывается, в частности, при определении вида рецидива (простой, опасный, особо опасный - ст. 18 У К) при определении вида и размера наказания, решении вопросов освобождения от уголовной ответственности (ст. ст.75-78, 84 У К) или от наказания (ст. ст. 79-83,85 У К) при исчислении сроков судимости (ст. 86 У К). Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлениям(ст. 30 У К). Только сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, может быть признанапреступным сообществом (ст. ст. 35, 210 У К). Конфискация имущества может бытьприменена только при совершении корыстного тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 52 У К). Только при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление суд может применить дополнительное наказание в виде лишения воинского, специального или почетного звания, а также классного чина или государственных наград (ст. 48 У К). Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни может быть применено за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ст. 57 У К). При осуждении лица к лишению свободы вид исправительного учреждения назначается с учет ом категории совершенного преступления (ст. 58 У К). К. п. непосредственно связан о назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 У К), применение принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним (ст. 90 У К), освобождения их судимости (ст. 95 У К), привлечение к уголовной ответственности за укрывательство преступлений (ст. 316 У К). #G0ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ УМЫШЛЕННО- по российскому уголовному праву (ст. 25 #M12291 9026913У К РФ#S) деяние, совершенное с прямым или #M12291820001713косвенным#Sумыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало #M12291 820002287общественную опасность#S своих действий(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным с #M12291 820001713косвенным#S умыслом, если лицо осознавало #M12291 820002287общественную опасность#S своих действий(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. #G0ПРЕСТУПНОСТЬ - понятие #M12291 820001768криминологии#S, означающее совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрен о уголовное #M12291 820002048наказание#S, а также массовое негативное социально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, количественными и качественными характеристиками. 50. Юридическая ответственность и наказание. #G0ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это предусмотренная #M12291 820002211нормами права#S обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. К принципам юридической ответственности относятся: 1. ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли; 2. ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; 3. #M12291820001267законность#S; 4. справедливость; 5. целесообразность; 6. неотвратимость #M12291 820002048наказания#S. Принцип ответственности только за противоправное деяние, а не мысли означает, что лицо может быть #M12291 820002048наказан о#S за мысли лишь в том случае, если они получили внешнее выражение. Основанием же привлечения к юридической ответственности могут служить лишь поступки субъектов права. Ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя означает, что без неебеспредметно говорить о правонарушении. Принцип законности предполагает, чтоЮ. о. наступает лишь в случаях, предусмотренных правовыми предписаниями государства. Справедливость как принцип Ю. о. выражается в том, что мера этой ответственности должна быть соразмерна совершенному правонарушению, его тяжести. Справедливость также означает, что за одно правонарушение может быть назначен о лишь одно юридическое #M12291 820002048наказание#S и не унижающее человеческое достоинство. Целесообразность ответственности - это соответствие избираемой вот ношении правонарушителя меры государственного принуждения его социальным качествам. Исходя из личности нарушителя, его осознанного отношения к совершенному им противоправному деянию соответствующий орган правосудия применяет к нему #M12291 820001428индивидуальные#S карательные меры. #M12291 820001428Индивидуализация#S #M12291 820002048наказания#S - непременное условие его результативности. Неотвратимость Ю. о. означает, что ни одно правонарушение не должно оставаться безнаказанным. Это способствует повышению эффективности правоохранительной деятельности соответствующих #M12291820002405органов государства#S; укреплению правопорядка и законности в обществе. В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, закрепляющих такую ответственность, различаются: уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. #G0НАКАЗАНИЕ - по российскому уголовному праву (#M12293 16 90269134294967277 14 4294967292 14 24 27 25199 1034450117ст. 43 У К РФ#S) есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Н. применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных У К РФлишении или ограничении прав и свобод этого лица. Н. применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправленияосужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Видами наказаний являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определен ной деятельностью; в) #M12293 15 820001857 1016015831 2025068205 2285584190 5903263928017881 4292900552 1760112856 938лишение специального#S, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г) #M12293 14 820002325 1016015831 2025068205 2285584190 5903263548207545 1380502709 4294967294 3559810888обязательные работы#S; д) #M12293 13 820001499 1016015831 2025068205 2285584190 5903263548207545 3196484885 2822 403655170исправительные работы#S; е) #M12293 12 820002336 1016015831 2025068205 2285584190 5903263548207545 1086890317 2920121850 43517700ограничение по военной службе#S; ж) #M12293 11 820001699 1016015831 2025068205 2285584190 5903263928017881 2909904012 2130473021 3115529945конфискация имущества#S; з) #M12293 10 820002337 1016015831 2025068205 2285584190 5903263548207545 606524109 4294967294 2606118512ограничение свободы#S; и) #M12293 9 820000215 1016015831 78 3464 1827316391 428885135 42247830034096 25514арест#S; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) #M12293 8 820001858 1016015831 2025068205 2285584190 5903263548207545 4294967271 13 1545294541лишение свободы на определенный срок#S; м) пожизненное лишение свободы; н) смертная казнь. #M12293 7 820002325 1016015831 20250682052285584190 590326 3548207545 1380502709 4294967294 3559810888Обязательные работы#S, #M12293 6 820001499 1016015831 20250682052285584190 590326 3548207545 3196484885 2822 403655170исправительные работы#S, #M12293 5 820002336 1016015831 20250682052285584190 590326 3548207545 1086890317 2920121850 43517700ограничение по военной службе#S, #M12293 4 820002337 1016015831 20250682052285584190 590326 3548207545 606524109 4294967294 2606118512ограничение свободы#S, #M12293 3 820000215 1016015831 78 34641827316391 428885135 4224783003 4096 25514арест#S, содержание в дисциплинарной воинской части, #M12293 2 820001858 1016015831 20250682052285584190 590326 3548207545 4294967271 13 1545294541лишение свободы на определенный срок#S, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. Штраф и лишение права занимать определенныедолжности или заниматься определен ной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.#M12293 1 820001857 1016015831 20250682052285584190 590326 3928017881 4292900552 1760112856 938Лишение специального#S, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, атак же #M12293 0 820001699 10160158312025068205 2285584190 590326 3928017881 2909904012 2130473021 3115529945конфискация имущества#S применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Теория государства и права”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *